Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Первичные и производные субъекты права



 

В юридической литературе представлены различные классификации субъектов права. Наиболее часто используется деление субъектов права на физических лиц (индивидов, людей) и юридических лиц. В связи с данной классификаций, на наш взгляд, важно обратить внимание на те основания, на которых она покоится. Наиболее показательна в этом отношении позиция Виндшейда, который полагал, что «естественный и ближайший юридический субъект есть человек; ибо главнейшая задача юридического порядка состоит в проведении границ между сферами господства отдельных сталкивающихся человеческих индивидов»1. Второй субъект — это «искусственно создаваемое лицо», которое, на его взгляд, носит неудачное название юридического лица (лучшее название, по мнению Виндшейда, — фиктивное лицо, худшее — моральное лицо, а также мистическое лицо)2. В своем стремлении противопоставить физическому лицу юридическое (фиктивное) лицо Виндшейд не оригинален: долгие годы в Германии господствовало учение Савиньи, который также видел в юридическом лице фикцию; значительно ранее, как уже отмечалось, теория юридического лица — фикции возникает в учениях глоссаторов, канонистов и получает «благословение» папы Иннокентия IV на Лионском соборе 1245 г.3

1 Виндшейд. Учебник пандектного права. Т. 1. Общая часть. СПб., 1874. С. 108.

2 Там же. С. 111-112.

3 См.: Иоффе О. С. Избранные труды по гражданскому праву: Из истории цивилистической мысли. Гражданское правоотношение. Критика теории «хозяйственного пра-

Для Виндшейда, как и для многих других правоведов, физическое лицо в праве — это не абстракция, а вполне конкретное материальное, «естественное» лицо, которому противостоит искусственное, вымышленное, воображаемое лицо — юридическое лицо. При этом он игнорирует то обстоятельство, что один субъект (физическое лицо) является воплощением, частью материального мира, другое лицо (юридическое) — продукт сознания, духа. Оба данных субъекта оказываются в одной конструкции, сосуществуют в ней. Вместе с тем, как представляется, именно осуществляемая им материализация физического лица вынудила затем Виндшейда прибегнуть к идее бессубъектных прав и обязанностей, когда права и обязанности оказываются способными существовать и не будучи связанными с человеком как с их носителем4. Как крупный юрист, хорошо понимающий проблемы юридической практики и тонко ощущающий правовую материю, Виндшейд пытался с помощью данной конструкции закрыть образовавшуюся брешь, когда физическое лицо (как материальное лицо) отсутствовало, но сохранялось его имущество, неисполненные им имущественные обязательства, долги перед ним со стороны иных лиц и т. д. Образовавшийся правовой вакуум с момента смерти физического лица и до перехода его имущества наследникам, иным лицам должна была восполнить указанная конструкция бессубъектных прав и обязанностей. Критики Виндшейда основное внимание уделили самой этой конструкции, но не причине, вызвавшей ее появление. Главной же причиной, побудившей Виндшейда отстаивать идею существования бессубъектных прав и обязанностей, стала, на наш взгляд, именно материализация физического лица как субъекта права.

Проблема «ничейного», бессубъектного имущества на практике, как уже ранее отмечалось, была решена, но причина, вызвавшая появление предложенной Виндшейдом и другими авторами конструкции, осталась. Примечательно то, что Виндшейд, с одной стороны, видел в человеке «юридическое лицо, ибо и он обладает правоспо-

ва». с. 53-55. Более подробно по данному вопросу см.: Дювернуа Н. Л. Чтения по гражданскому праву. Т. 1. Введение и часть общая. (Вып. 2. Лица. Вещи). 4-е изд. СПб., 1902. С. 429-430; Герваген Л. Л. Развитие учения о юридическом лице. СПб., 1888. С. 18-21; Герваген, в свою очередь, ссылается на Гирке. Дювернуа полагает, что Савиньи лишь повторил конструкцию папы Иннокентия во всех основных ее чертах.

4 См.: Виндшейд. Учебник пандектного права. С. 108-110.

собностью лишь потому и насколько она ему дана правом»5 (если развивать данный тезис, то можно прийти к выводу о том, что физическое лицо как субъект права есть лицо нематериальное); с другой стороны, когда человека называют лицом физическим, то, по его мнению, отличают его не от юридического лица, а только от представляемого, искусственно созданного мыслью, следовательно, воображаемого лица6 (в этом тезисе, в отличие от предыдущего, физическое лицо вновь приобретает материальные очертания, становится осязаемым лицом). Таким образом, главным основанием классификации субъектов права на физических и юридических лиц, по Виндшейду, является их естественный или искусственный (рациональный) характер, их естественная или искусственная природа.

Близкую к Виндшейду по данному вопросу позицию занимал Дернбург, который также считал, что существуют две категории субъектов права: одну составляют физические лица, т. е. люди, другую — юридические лица7. По части существования бессубъектных прав и обязанностей он полагал возможным говорить о них, но только в связи с будущим, предполагаемым лицом8. Кроме Виндшейда и Дернбурга многие другие представители немецкой юриспруденции XIX — начала XX в. не могли себе представить субъекта права «без брюха» (Р. Иеринг), для них субъектами права могли выступать лишь материальные, осязаемые лица9.

В российской же юриспруденции того же периода (XIX — начало XX в.) формируется и набирает значительное число сторонников позиция, согласно которой человек как субъект права и действительное, «живое» лицо — это не одно и то же (Н. Л. Дювернуа, И. А. Покровский, Е. Н. Трубецкой и др.). Так, для Е. Н. Трубецкого положение о том, что субъектами права могут быть только живые люди, являлось по его собственному утверждению «предметом спо-

5 Там же. С. 111.

6 См.: Там же. С. 112 (сноска 6).

7 См.: Дернбург Г. Пандекты. Т. 1. Общая часть. М., 1906. С. 128.

8 Там же. С. 128-129.

9 Однако следует отметить существование в немецкой юриспруденции и противоположной точки зрения. Так, Цительман полагал, что физическое тело, телесность нисколько не требуются для понятия лица, см.: Zitelmann. Begriff und Wesen der jur. Person. 1873. S. 76 (анализ и критику позиции Цительмана см. подробнее: Герваген Л.Л. Развитие учения о юридическом лице. С. 71 и сл.).

ра имеющего первостепенное значение»10. Он связывал данное утверждение с «узко-реалистическим» пониманием права, в рамках которого содержание права в субъективном смысле сводится к интересу, а обладателем интереса может быть только живое, чувствующее существо. Он отмечал, что от тех же авторов, которые утверждают, что субъектами права могут быть только действительные живые люди, мы узнаем, что право охраняет не только родившихся лиц, но и не родившихся (зародышей). Но, если так, то субъектом права может быть лицо, еще не родившееся, не способное чувствовать и иметь интересы11. Также в качестве довода против своих оппонентов он приводил случаи безвестного отсутствия лица, когда возможность физического существования лица прекратилась, а лицо все-таки признается субъектом права. Наследственное право, права наследников также, по его мнению, существуют во имя прав наследодателя, в них продолжается юридическая личность человека.

Таким образом, согласно Е. Н. Трубецкому: «Понятие "субъекта прав" и понятие лица, физически существующего, не совпадают. Поэтому самый термин "физическое лицо", ходячий в современной юриспруденции, может быть употребляем только с той неизбежной оговоркой, что он не вполне точно выражает обозначенное понятие: под физическим лицом надо разуметь лицо индивидуальное, единичное, в противоположность лицам коллективным, которые называются лицами юридическими»12. Следовательно, Трубецкой, соглашаясь в принципе с делением субъектов права на физических лиц и юридических лиц, отрицал ранее сформулированный Виндшейдом, Дернбургом и другими авторами критерий естественной — искусственной природы субъекта права, предлагая взамен его иной (который условно можно именовать как «индивидуально-коллективный») критерий деления субъектов права. В соответствии с этим критерием физические лица оказались в одной группе в силу того, что они признаются единичными (индивидуальными) субъектами, а юридические лица — в другой группе по причине того, что они признаются коллективными субъектами. Для нас основной интерес представляет не столько предложенный Е. Н. Трубецким критерий классификации субъектов права, который не оригинален,

10 Трубецкой Е. Н. Лекции по энциклопедии права. М., 1917. С. 166.

11 См.: Там же. С. 166-167.

12 Там же. С. 170.

сколько его критика представлений о физическом лице — субъекте права как о некоторой материальной (физической) субстанции.

Позиция Н. Л. Дювернуа, чьи работы были опубликованы значительно ранее работ Е. Н. Трубецкого, безусловно, учитывалась последним, в том числе и многие аргументы Н. Л. Дювернуа (по части «лежачего наследства» и другие) против отождествления физического лица — субъекта права с живым, реальным человеком. Вместе с тем есть некоторые важные нюансы, которые заслуживают внимания и специального рассмотрения. Н. Л. Дювернуа, как представляется, удалось, во-первых, очень точно определить принципиальные различия в представлениях о субъекте права римских юристов и современных правоведов. На его взгляд, они состоят в том, что для римского права реальный человек и правовая личность — это не совпадающие лица («... Хотя Гермогениан указывает нам последнюю цель всякого права в человеке, однако, исходною точкой для своих построений он ставит именно личность»13). В современном же правоведении они, согласно Н. Л. Дювернуа, нередко не разграничиваются: «Современное правосознание не ставит понятия личности так обособлено от человека, как это было у римлян»14. Именно то обстоятельство, что понятие личности в достаточной степени представлялось для римлян обособленным от непременной связи с отдельным человеком, явилось, по его мнению, одной из главных причин, объясняющих, почему римские юристы не разделяли субъектов права, правовых лиц, на две категории: лиц физических и нефизических, т. е. юридических, фиктивных, мыслимых15.

Во-вторых, Дювернуа один из первых, кто определил, что представление о лице как субъекте права есть абстракция, есть юридическая переработка реального (живого) явлениянезависимо от того, отдельный ли это человек или объединение лиц16. Заметим, что не фикция, а именно абстракция! Он не считал субъекта права вымышленным лицом, признанием несуществующего явления существующим, нереального — реальным. Он видит в субъекте права особую правовую реальность, в которой нашли воплощение сущностные (с точки зрения права) психологические, рациональные,

13 Дювернуа Н. Л. Чтения по гражданскому праву. С. 271.

14 Там же.

15 См.: Там же. С. 267-268.

16 См.: Там же. С. 281.

иные моменты. В праве реальные, живые лица предстают в видоизмененном, рафинированном виде, где отбрасываются в сторону их эмоции, переживания, некоторые физические свойства, мотивы поведения и т. д. Остается только то, что имеет значение с правовой точки зрения.

В-третьих, Н. Л. Дювернуа, опираясь на классические римские представления о личности как обособленной сфере юридических отношений, характеризующейся определенностью, распознаваемостью и постоянством, рассматривает субъекта права как автономный центр цивильно-правовых отношений, который существует в определенной степени независимо от активности и даже самого существования реального, живого лица. «Когда уходит со сцены предположенный нами деятельный субъект цивильной правоспособности, то, с этим вместе, цельная в его лице сфера его цивильных отношений не исчезает тотчас, вместе с ним. Свойство этих отношений личное, сосредоточенное, удерживается, временно, в известной степени неподвижности...»17 Дювернуа не связывает с понятием личности необходимость непрестанного воздействия воли и ежеминутно-наличного интереса отдельного человека. Он рассматривает правовую личность независимо от ее индивидуальных свойств, потребностей как некоторую объективную реальность, как часть единого цивильно-правового оборота. В определенном смысле можно говорить о том, что его правовая личность оказывается деиндивидуализированной, лишенной правовой самобытности, неповторимости. Она становится правовой функцией, местом сосредоточения имущественно-правовых, цивильных отношений. («Чтобы определить весь объем правоспособности отдельного человека, надлежит представить себе сумму отдельных юридических отношений, в коих действительно находится, или способно находиться (подчеркнуто нами. — С. А.), в условиях данного быта, отдельно взятое лицо»18.)

Дювернуа пытается установить общий критерий, с помощью которого определяется устойчивость правоотношений в рамках юридического быта, правопорядка. Таким критерием, по его мнению, не может быть ни воля человека, ни его интерес; такую основу он предлагает искать в интересах высшего порядка, где решающим мо-

17 Там же. С. 263.

18 Там же. С. 262.

ментом будет начало необходимости, социальный, объективный интерес как постулат общего правопорядка. Во имя этого высшего интереса, который он не может точно определить, он готов пожертвовать защищаемым им тезисом о том, что человек, его сознание, его воля, лежащие в его нравственной природе стремления, служат основой права и его норм, юридического быта и юридических отношений. Гражданско-правовая личность у Дювернуа начинает довлеть над человеком, оказывается своего рода правовым обременением индивида, она существует независимо от его незнания того, что он состоит в определенных юридических отношениях, отсутствия его интереса к тому или иному правовому обладанию имуществом и т. д. Н. Л. Дювернуа верно подметил имущественно-правовой характер личности в римском праве, однако эту черту (не единственную) возвел в эталон и предложил такое имущественно-правовое понимание личности современному правосознанию. И такое понимание правовой личности получило поддержку со стороны некоторых российских правоведов.

В частности, В. Б. Ельяшевич, поднимая перед собой вопрос о том, можно ли рассматривать юридическое лицо как субъект права, отвечает: «Если видеть в субъекте права лишь пункт приурочения субъективных прав, лишь те центры, вокруг которых обособляются сферы правообладания, то юридические лица целиком будут подлежать этой квалификации. И это необходимый путь, если мы хотим создать общую категорию, которая должна была бы обнять как физические лица, так и все прочие единства, выступающие в обороте. Напротив, те, кто вводит в понятие субъекта прав какой-либо неформальный момент — участие в жизненных благах, интерес, пользование... или даже волю, власть, — то, если только они не желают прибегать к ничего не объясняющей фикции, неизбежно должны прийти к отрицанию за юридическими лицами свойства субъекта права — все это моменты, которые могут быть связаны лишь с человеческой личностью»19. В. И. Синайский также вслед за Дювернуа полагал, что тот, кому в гражданском обороте принадлежат суммированные в общем понятии частной правовой сферы гражданские права, кто является центром этой сферы, и есть лицо в праве, или

19 Ельяшевич В. Б. Юридическое лицо, его происхождение и функции в римском частном праве. СПб., 1910. С. 453.

субъект права. Также он признавал, что понятие субъекта права (лица в праве) — чисто юридическое; человек и человек в праве — это яе одно и то же, но за этим понятием скрываются реальные явления жизни — носители прав20.

Что касается использования терминов «физическое лицо» и «юридическое лицо», то Н. Л. Дювернуа, в отличие от Е. Н. Трубецкого, не видит никакого основания «называть человека правоспособного лицом физическим, а корпорацию юридическим», «лицо, в цивильном смысле, есть понятие единое (подчеркнуто нами. — С. А.), всегда устанавливаемое методом юридическим, но способ определять в конкретных случаях известность лица, пределы личной правоспособности, дееспособности разных лиц не одинаковы... Как отдельные люди, так и союзы людей суть лица в смысле права, juris interpretatione. Нельзя утверждать, что одни из них суть реальные особи, а другие только мыслимые»21. Однако следует заметить, что такое негативное его отношение к данным терминам не мешает ему активно использовать их в своих работах.

Иначе, чем Н. Л. Дювернуа, видит субъекта права, а также соотношение физических и юридических лиц другой представитель данного направления в теории правосубъектности И.А. Покровский. Эволюцию права он рассматривает как «постепенное, но неуклонное возрастание духовной свободы человека, а, с другой стороны, все большее и большее солидаризирование и сплочение...»22. Конечная цель, к которой стремится право — солидарность свободных личностей. Для него «общее благо» как верховная инстанция само подлежит проверке, а отношение между государством и индивидом не всегда является отношением безусловной подчиненности. Ранее нами уже приводилось высказывание И. А. Покровского о том, что не милости, а права требует человеческая личность, и желает она быть не объектом государственного призрения, а самостоятельным субъектом целеполагания. В отличие от Дювернуа, который видит в правовой личности имущественно-правовую сферу, звено цивильно-правового оборота, И. А. Покровский убежден, что юридическая самоценность неотделима от самого понятия человеческой лично-

20 См.: Синайский В. И. Русское гражданское право. М., 2002. С. 91.

21 Дювернуа Н. Л. Чтения по гражданскому праву. С. 284.

22 Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права. 3-е изд., стереотип. М., 2001. с. 86.

сти23, что правовая личность растет, и понятие субъекта права наполняется все более широким содержанием, что личность добивается признания за собой все новых и новых прав; на более высоких ступенях развития усиливается сознание самобытности и особости каждой отдельной личности, возникает потребность в праве на индивидуальность. Для него «прогресс общества возможен только в прогрессе отдельных личностей, и непрерывное развитие индивидуальности составляет его необходимое предположение»24. В связи с этим у права возникает новая задача: помимо охраны человека как родовой сущности, обеспечить охрану конкретной личности, человеческой личности как таковой. Последнее означает выход за пределы общих, типовых форм защиты «среднего», «типичного» человека, правовое обеспечение особенных интересов, защиту человеческой индивидуальности, самобытности. В этом плане тот, кто традиционно в юриспруденции именуется «физическим лицом» в работах И. А. Покровского предстает как минимум в виде двух лиц: абстрактного и конкретного человека25.

В отношении различения физического лица как субъекта права и индивида (физического лица) как живого, действительного человека И. А. Покровский занимает такую же позицию, как и Н. Л. Дювернуа, а также Е. Н. Трубецкой. Для него физический человек, превращаясь в юридического субъекта, утрачивает в значительной мере свою естественную реальность, для субъекта права не имеют значения физические данные, особенности человека (рост, цвет волос и т. д.). Право, по его мнению (в этом он солидарен с Дювернуа), мыслит людей в сфере имущественного оборота в качестве абстрактных центров хозяйственно-правовой жизни; поэтому понятие субъекта права применимо и к физическим лицам, и к юридическим26. Объясняя смысл и значение превращения физической (материальной) личности в правовую, в субъекта права, он подчеркивает: «Не будучи юридической личностью, т. е. субъектом прав, и не обладая субъективными правами, личность физическая, т. е. индивид, никогда не

23 Там же. С. 120.

24 Там же. С. 121.

25 См. также: Покровский И. А. Абстрактный и конкретный человек перед лицом гражданского права // Вестник гражданского права. 1913. № 4.

26 См.: Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права. С. 147.

могла бы явиться полным господином своих сил и способностей...»27

В отличие от Н. Л. Дювернуа, он не протестует против выделения физических лиц, а также юридических лиц в качестве самостоятельных видов субъектов права, не возражает он и против использования термина «юридическое лицо». Что же касается использования термина «физическое лицо», то он не возражает против него, но пытается по вполне понятным соображениям в своих работах его избегать, употребляя термины: «личность», «человек», «индивид». Важным моментом для установления оснований его классификации субъектов права представляется определение им юридического лица как производной личности. На придаваемое им особое значение данному определению указывает то обстоятельство, что одной из глав «Основных проблем гражданского права» он дал соответствующее название («проблема производной личности (юридического лица)»). Он считает, что в юридических лицах индивидуальная личность находит себе естественное продолжение и восполнение: «... юридическое лицо есть не что иное, как продолжение и произведение индивидуальных личностей, и уважение к этим последним требует признания того, что составляет их юридическую эманацию»28. Юридическое лицо имеет такую же природу, как и другой субъект права — физическое лицо; оно не является фикцией и не является физической реальностью. Оно, как и индивидуальный субъект права, является реальностью юридической, образует новый юридический центр, обособленный от отдельных правовых личностей, создавших его. И. А. Покровский полагал, что правовая эмансипация личности не исключает потребности в правовом объединении с другими себе подобными для достижения общих целей, она лишь требует замены союзов принудительных союзами добровольными29. Личность, таким образом, стремится освободить себя от принудительных пут, выйти на дорогу самодеятельности и самоопределения. Он считал важным то, что в общественном правосознании и в законодательстве все более и более крепнет убеждение в

27 Там же. С. 107.

28 Там же. С. 151, см. также с. 144.

29 См.: Там же. С. 144.

том, что юридическое лицо создается частной волей, а не концессией со стороны государства30.

Сам И. А. Покровский однозначно не определяет тех критериев, которыми он руководствовался при разграничении физических лиц и юридических лиц в качестве субъектов права, но в любом случае можно отметить, что одним из значимых для него моментов противоположения физического лица, человека как субъекта права другому субъекту права — юридическому лицу — это момент производности, обусловленности юридического лица от человека. Данный вывод И. А. Покровского, как представляется, вытекает не столько из анализа дореволюционного российского права и уж тем более не из права средневекового, а прежде всего из римского частного права, которое всегда находилось в центре его исследовательских интересов. Такое понимание производности юридического лица от человека, личности, его вторичности по отношению к человеку (первичному субъекту) соответствует представлениям классиков римской юриспруденции. На это обращал внимание и Н. Л. Дювернуа, и Виндшейд (рассматривавший человека в качестве «естественного и ближайшего юридического субъекта»), и другие исследователи.

Вообще, можно обратить внимание на высказанное в свое время Д. И. Мейером соображение по поводу разграничения физических лиц и юридических. Он полагал, что юридическое лицо можно определять как «нефизическое лицо», что «только такое отрицательное определение и можно дать юридической личности: можно, пожалуй, прикрыть отрицательный характер определения, но, в сущности, оно все-таки остается отрицательным»31. Любопытно, но к такому же по существу выводу, но совершенно с другой стороны пришел

B.Б. Ельяшевич, который после основательной проработки исторического материала по вопросу происхождения и функций юридических лиц в римском частном праве и литературы по данному вопросу в итоге установил, что единственный момент, который является общим для всех без исключения юридических лиц, это способ их выступления вовне. Внутреннее строение их разнообразно, здесь невозможно найти ни одной черты, которая бы являлась характер-

30 См.: Там же. с. 151.

31Мейер Д. И. Русское гражданское право: В 2 ч. Общая часть. 2-е изд. СПб., 1862. C. 59 (сноска 1).

ной для юридической личности. «Поэтому единственный критерий юридической личности лежит в формах отношений с третьими (очевидно, автор имеет в виду — третьими лицами. — С. А.). Юридическим лицом является та организация, которая в обороте рассматривается как единство»32. Данный вывод означает лишь то, что юридическое лицо в правовых отношениях выступает как некая другая (иная) целостность, чем физическое лицо, как то, что противополагается ему.

Действительно, как только тот или иной автор пытается установить «реальный субстрат» юридического лица, позволяющий ему определить отличительные особенности данного субъекта по сравнению с физическим лицом, он вынужден либо прибегать к фикциям, либо к притягиванию правовой действительности к своим теоретическим конструкциям. В этом отношении одним из таких весьма распространенных критериев, которым руководствуются представители многих направлений, течений в теории правосубъектности, является критерий деления физических лиц и юридических лиц по количеству, числу образующих правовую личность особей (по людскому субстрату). По существу это, тот же естественный (материальный) критерий, предлагаемый авторами теории фикций, но представленный в числовой модификации, в количественном плане.

Кроме Е. Н. Трубецкого, который (как уже отмечалось) рассматривал физических лиц в качестве единичных субъектов, а юридических лиц в качестве групповых, коллективных личностей, можно среди представителей иных воззрений по поводу субъекта права назвать Гирке (один из соавторов теории социальной реальности юридического лица), который в своем знаменитом труде (Das deutsche Genossenschaftsrecht) прослеживает зарождение и развитие «союзных личностей», «коллективных единиц», «коллективных правообладателей», «реальных совокупных личностей» в западной Цивилизации со времен патриархального быта, родовых семейных, народных общин и до современных ему частных и публичных ассоциаций33. Другие основатели данной теории (Безелер и Регельсбергер) также рассматривали юридических лиц как формы коллектив-

32 Ельяшевич В. Б. Юридическое лицо, его происхождение и функции в римском частом праве. С. 452-453.

33 См. подробнее: Дювернуа Н. Л. Чтения по гражданскому праву. С. 418-423, а также упоминаемый им реферат Л. Л. Гервагена в «Юридическом вестнике» за 1891 г. № 7-8.

ного правообладания, как коллективные единицы34. Представитель теории правовой реальности Мишу и другие его сторонники видели эту реальность юридического лица в «коллективных и длительных интересах группы, отличных от индивидуальных интересов»35. В теориях Гельдера, Сермана, Сальковского, Рюмелина, Мейрера, Лабанда, Еллинека и других юридические лица предстают в качестве совокупностей, мыслимых как единство, коллективных объединений, некоторых множеств, союзных или коллективных воль и т. д. которые вовне выступают как целостности36.

Указанный критерий разграничения физических лиц и юридических по числу составляющих правовую личность элементов («особей») является одним из наиболее распространенных. Тем не менее он также на поверку оказывается весьма зыбким. М. И. Кулагин задает вопрос: «Насколько вообще коллективный субстрат с необходимостью присущ юридическому лицу?»37 Отвечая на поставленный перед собой вопрос, он находит целый ряд аргументов, опровергающих данный тезис. В частности, он приводит данные о том, что, например, в ФРГ к началу 70-х гг. из 42 тысяч товариществ с ограниченной ответственностью примерно 9300, т. е. 22 процента, были компаниями одного лица38. Во многих других странах также действуют законы, позволяющие создавать юридические лица (акционерные общества, товарищества с ограниченной ответственностью) с одним участником39. Применительно к Англии он отмечает существующее с давних времен деление юридических лиц на корпорации, являющиеся объединением лиц, и корпорации, являющиеся единоличными. Последние представляют собой персонифицированные должности; в этом качестве единоличной корпорации выступает английский король (королева), епископ Кентерберийский и т. д. Отсюда при заключении договоров, совершении сделок определяется, заключил ли договор, совершил ли сделку епископ (как корпорация)

34 См.: Там же. С. 445-450; 527-529.

35 См.: Ельяшевич В. Б. Юридическое лицо, его происхождение и функции в римском частном праве. С. 3.

36 Подробнее анализ работ этих и иных авторов по данному вопросу см.: Там же. С. 9-22.

37 Кулагин М. И. Избранные труды. М., 1997. С. 24.

38 Там же. С. 18; 222-223.

39 Там же. С. 19-20; 223 и ел.

или физическое лицо40. С другой стороны, можно привести довод Н.Л. Дювернуа, который анализирует в своей работе одно из решений Гражданского кассационного департамента, согласно которому, опекуны, когда их несколько, представляют в совокупности личность малолетнего и, по самому существу понятия о представительстве, составляют как бы одно лицо41.Таким образом, уже в российском дореволюционном праве признавалось возможность существования «коллективного субстрата» в рамках одного физического лица! Итак, с одной стороны, мы имеем целую разновидность юридических лиц, состоящих из одного лица («физической особи»), а с другой стороны, целую группу физических лиц, заключающих в себе «коллективный субстрат»! Если строго руководствоваться вышеназванным критерием, то компании, корпорации одного лица следует считать физическими лицами, а малолетних вместе с их родителями, усыновителями, опекунами следует считать юридическими лицами.

Критерий человеческого (людского) субстрата напрямую связан с определением юридического лица как организации, обладающей некоторыми признаками. Данное определение (юридического лица как организации) характерно не только для российского законодательства (ст. 48 ГК РФ), но и для законодательства многих других стран42. Но организация в обычном понимании — это «совокупность людей, групп, объединенных для достижения какой-либо цели, решения какой-либо задачи...»43 Следовательно, отсутствие у юридического лица коллективного субстрата не позволяет его определять в качестве организации. Кроме того, возникают также проблемы относимости к такому юридическому лицу («корпорации одного лица») иных свойств, характерных для организаций. Все это позволяет оценить правоту замечания Д. И. Мейера о том, что можно сформулировать лишь отрицательное определение юридической личности (как лица нефизического).

Существуют и иные критерии и классификации субъектов права, не связанные с выделением лишь физических и юридических лиц. Так, Р. Иеринг в работе «Цель в праве» выделял пять субъектов

40 См.: Там же. С. 22.

41 См.: Дювернуа Н. Л. Чтения по гражданскому праву. С. 287. 42 См.: Кулагин М. И. Избранные труды. С. 16 43 Словарь иностранных слов. С. 358.

права: индивиды, государство, церковь, союзы, общество. В качестве основания для данной классификации он определил для себя целевой критерий: «Они суть целевые центры всего права»44. Свою целевую схему он считал пригодной на вечные времена. Вместе с тем, ссылаясь на то, что церковь и союзы схожи, как целевые субъекты, с индивидом, государством и обществом, он свел свой анализ субъектов к трем последним45. Названные субъекты рассматриваются им не только как участники обязательственных (гражданско-правовых отношений), но и как целевые субъекты преступлений (преступных посягательств). Широко известен и часто критикуем в литературе взгляд Иеринга на конструкцию юридического лица с точки зрения его теории интересов, она состоит в том, что права, которыми обладают юридические лица, идут на пользу, во благо отдельным членам, поэтому именно отдельные лица являются дестинаторами юридического лица46.

Что касается точек зрения, высказанных по этой проблеме российскими юристами в советский период, то, как отмечает А. В. Мицкевич: «Для советской правовой науки является очевидным, что субъектами права могут выступать только люди, обладающие сознанием и волей, и создаваемые ими организации, ведущие ту или иную деятельность в конечном счете также по воле и в интересах общественных групп людей, классов или всего народа»47. Сам А. В. Мицкевич полагает, что для признания субъектом права важно установить, кому — отдельному гражданину, организации в целом или ее подразделениям — представлены соответствующие права48. Однако чуть ниже он дальнейшую задачу научной классификации субъектов советского права видит в том, чтобы определить, «какие лица и организации являются самостоятельными носителями прав и обязанностей, т. е. могут пользоваться правами в своих интересах или для выполнения своих задач, несут юридические последствия

44 Иеринг Р. Цель в праве. СПб., 1881. Т. 1. С. 337.

45 См.: Там же. С. 337-371.

46 Критику данной позиции см.: Ельяшевич В. Б. Юридическое лицо, его происхождение и функции в римском частном праве. С. 6 и сл.; Трубецкой Е. Н. Лекции по энциклопедии права. С. 176-178; Братусь С. Н. Субъекты гражданского права. М., 1950. С. 168-169 и др.

47 Мицкевич А. В. Субъекты советского права. М., 1962. С. 33.

48 См.: Там же. С. 35.

осуществления прав и обязанностей»49. По существу здесь заявлен не один, а несколько критериев определения субъектов права (субъект — носитель прав и обязанностей; субъект — пользователь прав или дестинатор; целевой субъект или целевой центр права; субъект юридической ответственности). Частично данные критерии совпадают, но в целом — это самостоятельные основания для классификации субъектов права. А. В. Мицкевич выделяет две группы субъектов права: граждане (физические лица) и организации50. Речь идет не об организациях — юридических лицах, а о «разнообразных организациях», включающих государство, государственные организации, негосударственные. Данная точка зрения представлялась в качестве главной, доминирующей. А. В. Мицкевич упоминает лишь одну попытку в советской юридической литературе отойти от исходного деления субъектов советского права на граждан и организаций — это попытка Я. Н. Уманского отнести (по мнению А. В. Мицкевича) к первому виду субъектов (к гражданам) наряду с физическими лицами также общественные организации и советский народ в целом51. Вместе с тем уже в 50-70-е гг. можно отметить наличие и других попыток оспорить данную классификацию, предпринятых со стороны как государствоведов, так и представителей

49 Там же. 50 Там же. С. 33. Данная классификация субъектов права воспроизведена также в курсе: Марксистско-ленинская общая теория государства и права. Социалистическое право. М., 1973. С. 516-520.

51 См.: Уманский Я. Н. Советское государственное право. М., 1959. Гл. 1. На наш взгляд, Я. Н. Уманский говорит не о включении в категорию граждан народа и общественных организаций, а о том, что граждане в государственно-правовых отношениях могут выступать не только индивидуально (от себя как от частных лиц), но и в качестве единого целого (народа), в качестве членов общественных организаций. (С. 8.) Непонятно почему А. В. Мицкевич подверг критике высказывание именно этого автора, ранее подобные мысли высказывал, например, С. С. Кравчук, который в 1956 г. писал: «Советские граждане выступают в качестве субъектов государственно-правовых отношений как объединенными в общественные организации, так и индивидуально». (Кравчук С. С. Государственно-правовые отношения в советском социалистическом государстве // Советское государство и право. 1956. № 10. С. 102.) Вообще, в указанной выше работе Я. Н. Уманский выделяет три группы субъектов государственно-правовых отношений: граждане СССР; советские государства и национально-государственные образования; органы советского государства. (С. 7.) Позднее Я. Н. Уманский расширил круг субъектов государственно-правовых отношений, выделив следующие группы: советский народ; советское государство и национально-государственные образования; органы советского государства; граждане СССР; общественные организации; депутаты Советов, см.: Уманский Я. Н. Советское государственное право. М., 1970. С. 12.

иных отраслевых наук. В частности, С. С. Кравчук, В. Ф. Коток, В. С. Основин, Б. В. Щетинин, В. Я. Бойцов и некоторые другие авторы рассматривали народ в качестве самостоятельного субъекта права52; А. И. Лепешкин, В. С. Основин, И. Е. Фарбер и некоторые другие авторы — национально и административно-территориальные единицы; И. Е. Фарбер — избирательные округа; С. С. Кравчук и И. Е. Фарбер, Я. Н. Уманский — депутатов Советов53. Кроме того В. Я. Бойцов относил нации54 и народности к числу отдельных субъектов государственного права, всего же он предложил девятнадцать видов субъектов советского государственного права: 1) граждане СССР; 2) трудовые и территориальные коллективы; 3) социалистические нации и народности; 4) советский народ; 5) единое союзное государство — Союз ССР; 6) союзные республики; 7) автономные республики; 8) автономные области; 9) национальные округа; 10) административно-территориальные единицы всех видов; 11) органы советского государства — высшие и местные органы государственной власти, органы государственного управления, правосудия и прокурорского надзора; 12) постоянные комиссии всех звеньев Советов; 13) депутаты Верховных и местных Советов; 14) должностные лица органов советского государства; 15) избирательные ок-

52 См.: Кравчук С. С. Государственно-правовые отношения в советском социалистическом государстве. С. 102. Вообще, С. С. Кравчук выделял в данной статье четыре группы субъектов: 1) советский народ и советское государство в целом; 2) советские государства: СССР, союзные и автономные республики и другие государственные образования; 3) советские государственные органы; 4) советские граждане и депутаты Советов (там же); Коток В. Ф. Конституционно-правовые отношения в социалистических странах // Вестник юридических вузов. Правоведение. 1962. № 1. С. 47; Основин В. С. Советские государственно-правовые отношения. М., 1965. С. 34; Щетинин Б. В. Проблемы теории советского государственного права. М., 1969. С. 50; Курс советского государственного права. М., 1971. С. 30; Бойцов В. Я. Система субъектов советского государственного права. Уфа, 1972. С. 46; и др. С. Ф. Кечекьян, исследуя проблему субъектов права с теоретических позиций, выделил наряду с другими видами субъектов также нацию и народ, см.: Кечекьян С. Ф. Правоотношения в социалистическом обществе. М., 1958. С. 92; 126-127.

53 Анализ позиций данных авторов и критериев, которыми они руководствуются, см.: Бойцов В. Я. Система субъектов советского государственного права. С. 49-67.

54 Как уже отмечалось ранее, С. Ф. Кечекьян также относил нации к числу самостоятельных субъектов права. Он полагал, что «нация в области государственно-правовых отношений выступает в качестве особого субъекта права — права на самоопределение. С образованием национальных республик это право осуществляют союзные и автономные республики, через посредство которых социалистические нации получают свою государственную организацию». (Кечекьян С. Ф. Правоотношения в социалистическом обществе. С. 127.)

руга по выборам в Советы; 16) избирательные комиссии по выборам в Советы; 17) общественные организации и общества; 18) иностранцы; 19) лица без гражданства55.

В административно-правовой науке также можно отметить тенденцию расширения круга субъектов административного права. Так, если Ц. А. Ямпольская (которой принадлежит первое специальное исследование, посвященное субъектам административного права) выделяет три основные группы субъектов административного права (органы государства и их агенты; общественные организации и их агенты; советские граждане)56; то Г. И. Петров — уже шесть групп57. В других публикациях также состав субъектов административного права оказывается значительно шире, чем он был предложен Ц. А. Ямпольской58. В частности, Д. Н. Бахрах выделяет шесть групп субъектов административного права, из них две группы «индивидуальных субъектов» (первую группу «индивидуальных субъектов» образуют граждане СССР, иностранцы и апатриды; вторую группу образуют служащие, учащиеся, студенты, т. е. лица, состоящие с организациями в устойчивых организационных отношениях) и четыре группы «коллективных субъектов»: организации; структурные подразделения организаций, трудовые коллективы, сложные организации (ведомственные системы, административно-территориальные единицы, сложные общественные организации)59.

В советском земельном и колхозном праве в качестве особого субъекта права выделялся колхозный двор60. Законом РСФСР от 22.11.90 № 348-1 «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» (который действовал до вступления в силу Федерального закона № 74-ФЗ

55 Бойцов В. Я. Система субъектов советского государственного права. С. 67.

56 См.: Ямпольская Ц. А. Субъекты советского административного права: Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. М., 1958. С. 10.

57 См.: Петров Г. И. Советское административное право. Часть общая. Л., 1960. С. 101 -102.

58 См., например: Советское административное право: Учебник / Под ред. В. М. Манохина. М., 1977. С. 69; Советское административное право: Учебник / Под ред. П. Т. Василенкова. М., 1981. С. 29.

59 См.: Бахрах Д. Н. Субъекты советского административного права // Субъекты советского административного права. Межвуз. сборник научных трудов. Свердловск, 1985. с. 6-19.

60 См., например: Павлов И. В. Колхозный двор и его правовое положение. М., 1954. с. 17; Рускол А. А. Колхозные правоотношения в СССР. М., 1960. С. 114-124; Мажитова Р. Ф. Правовые отношения в советском социалистическом обществе. М., 1967. с. 11; Земельное право / Под ред. Г. А. Аксененка. М., 1969. С. 61-63; и др.

от 11.06.2003) предусматривалось создание крестьянских (фермерских) хозяйств — юридических лиц (что некоторые авторы считали результатом недоразумения61). В настоящее время Гражданским кодексом РФ (ст. 23, 257) закреплено положение, согласно которому крестьянское (фермерское) хозяйство может осуществлять деятельность без образования юридического лица, при этом глава хозяйства признается предпринимателем с момента государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства.

Схожая тенденция к расширению круга субъектов права наблюдалась и у представителей друтих отраслевых наук. В этом отношении можно заметить некоторую преемственность советского права по отношению к российскому дореволюционному праву, которому также была свойственна множественность субъектов. В частности, в т. X Свода законов в ст. 698 к числу лиц, способных приобретать права на имущества, относились: 1) члены Императорского дома; 2) дворцовые управления; 3) казна; 4) дворянские, городские и сельские общества; земские учреждения; 5) епархиальные начальства, монастыри, церкви; 6) кредитные установления, богоугодные заведения; 7) учебные и ученые заведения; 8) частные лица; 9) сословия лиц (к которым относились товарищества, компании, конкурсы)62.

Главная опасность, которая ожидает как исследователей права, так и законодателя на пути расширения состава субъектов, на наш взгляд, состоит в попытках расщепить целостных субъектов права (как особых «правовых вселенных»), на множество ролей — «микросубъектов права» (представляющих собой функциональные проекции лица): государственных служащих, депутатов, индивидуальных предпринимателей, глав крестьянских (фермерских) хозяйств, студентов, учащихся, членов трудовых коллективов, граждан государства, иностранцев, лиц без гражданства и т. д. Каждой из этих ролей (функциональных проекций) присваивается особая правосубъектность, титул самостоятельного субъекта права. Целостная правовая личность оказывается разорванной отраслевыми науками и (в меньшей степени) отраслевым законодательством на части и за каждой из этих частей декларируется своя праводееспособность,

61 См.: Комментарий части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. М., Редакция журнала «Хозяйство и право», Фирма «Спарк», 1995. С. 303.

62 Подробнее см.: Дювернуа Н. Л. Чтения по гражданскому праву. С. 285-287.

свой правовой статус. В этом смысле правовое отчуждение личности уже не только охватывает ее связи, отношения с государством, с властью, но и распространяется на саму правовую личность, грозит ее целостности.

Примечательно, что когда европейские и американские юристы на опыте второй мировой войны осознали опасность такого отчуждения личности от государства, от его внутренней и внешней политики и начали предпринимать необходимые усилия к тому, чтобы расширить правовые возможности личности, в том числе и в сфере международного права, многие советские правоведы продолжали протестовать против такого «очеловечивания», гуманизации международного права. В частности, можно привести возражения Л. А. Моджорян, которая, выступая против идей Руссо (Ch. Rousseau. Droit international public. Paris, 1953), Лаутерпахта (H. Lauterpacht. International law and human rights. London, 1950), Кельзена (H. Kelsen. The communist theory of law. New York, 1955) о признании физических лиц субъектами международного права, высказалась за необходимость определения твердого критерия международной правосубъектности; по ее мнению, если субъектами национального права являются наделенные разумной волей физические лица, а также юридические лица, право и дееспособность которых определяются учреждающими эти лица актами или общим законодательством, то «обязательным атрибутом субъекта международного права должна являться представляющая его на международной арене верховная власть, способная участвовать в правотворчестве... Такой властью обладают только государства и нации, отстаивающие в национально-освободительной борьбе свое право на самостоятельное решение своей политической судьбы и создание в процессе этой борьбы органов национального сопротивления, наделенных функциями публичной власти»63. Как представляется, именно то обстоятельство, что позицию Л. А. Моджорян в данный период разделяли многие представители советской юридической школы, позволило авторам коллективной монографии «Международная право-

63 Моджорян Л. А. К вопросу о субъектах международного права //Советское государство и право. 1956. № 6. С. 98. Эта же мысль была развита Л. А. Моджорян в опубликованной ею в 1958 г. монографии «Субъекты международного права» (М., 1958. С. 5-8, 20-31); Также см.: Моджорян Л. А. Основные права и обязанности государств. М., 1965. С. 10.

субъектность (некоторые вопросы теории)» сделать вывод об отрицании социалистической теорией международного права концепции международной правосубъектности индивидов64.

Следует отметить, что сегодня в российской юридической науке существуют прямо противоположные позиции в отношении признания (непризнания) человека, индивида в качестве субъекта международного права. К числу тех, кто в той или иной мере отрицает международную правосубъектность человека, относятся: С. В. Черниченко, Ю. С. Решетов, Н. А. Ушаков и некоторые другие авторы65; напротив, рассматривают индивида в качестве субъекта международного права Г. В. Игнатенко, Р. А. Мюллерсон, Н. В. Захаров, В. А. Карташкин, К. А. Бекяшев, П. А. Лаптев, А. И. Ковлер, а также другие юристы66.

Государство, разделяя правовую личность на автономные правовые части, создает предпосылки для собственной правовой суверенизации и получает возможность для формирования и осуществления особой правовой воли, противостоящей воле человека. Отдельные правовые функции, виды деятельности лица, его правовые роли начинают жить своей собственной жизнью и определять правовую личность человека. Так, например, происходит с государственной службой, которая до XIX в., как отмечал Н. М. Коркунов, представляла собой частноправовое обязательство, соответствующее понятию locatio-conductio, mondatum, precarium; а с начала XIX в. главным образом благодаря трудам Геннера стала рассматриваться как публично-правовое отношение служащего к государству, основанное на подчинении и имеющее своим содержанием обязательную деятельность, совершаемую от лица государства и направленную на осуществление государственных задач. И в этой деятельности главным элементом, как и вообще в публичных отношениях, выступают обязанности; права же служащих, по его мнению, имеют

64 См.: Международная правосубъектность (некоторые вопросы теории). М., 1971. С. 20

65 См. подробнее: Ковлер А. И. Антропология права: Учебник для вузов. М., С. 382-384.

66 См.: Там же. С. 384-388.

значение условий, обеспечивающих успешное выполнение служащими их обязанностей67.

Ни государственные служащие, ни индивидуальные предприниматели, главы крестьянского (фермерского) хозяйства, агенты государства или других лиц, ни граждане или иностранцы, лица без гражданства не являются, на наш взгляд, самостоятельными субъектами права. Все это — лишь многочисленные правовые роли целостной правовой личности, ее разные правовые лики. Факт юридической регистрации лица в качестве индивидуального предпринимателя или главы крестьянского (фермерского) хозяйства, хотя и является юридически значимым, порождающим различные правовые последствия, все же не создает нового субъекта права. Как представляется, главное его значение для лица состоит в том, что он устанавливает момент наступления дееспособности человека в плане возможности осуществления им предпринимательской деятельности, участия в предпринимательских отношениях. Само по себе наступление определенного возраста не является достаточным условием для занятия лицом предпринимательской деятельностью. Как уже отмечалось ранее, в некоторых случаях необходим состав элементов для наступления дееспособности, в том числе организационных условий, предпосылок. На наш взгляд, это именно тот случай, когда для наступления дееспособности требуется не одно условие, а несколько. Одним из таких условий является регистрация лица уполномоченным органом. Сам законодатель исходит из того, что каждый вправе заниматься предпринимательской деятельностью (ст. 34 Конституции); что данная деятельность является элементом содержания общей правоспособности граждан (ст. 18 ГК РФ). Конструкция ст. 23 ГК РФ («Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя») также не позволяет рассматривать предпринимателя как нового субъекта права, а лишь как новое качество гражданина (правовой личности). На это же указывают и процедуры банкротства индивидуального предпринимателя, когда его кредиторы по обязательствам, не связанным с осуществлением им предпринимательской

67 См.: Коркунов Н. М. Русское государственное право. Т. 1. Введение и общая часть. 7-е изд. СПб., 1909. С. 400-401.

деятельности, также вправе предъявлять свои требования к нему (ст. 25 ГК РФ).

Наличие или отсутствие гражданства в современном праве (в отличие от древнего) также не влияет на правосубъектность человека. Иностранцы или лица без гражданства не перестают быть правовыми лицами, субъектами права (как предусматривает ст. 6 Всеобщей декларации прав человека 1948 г.: «Каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на признание его правосубъектности»). Связь лица с конкретным государством обычно определяет лишь некоторые особенности правового статуса, ограничения или их отсутствие в осуществлении отдельных прав и обязанностей. При этом под влиянием международной экономической интеграции, сотрудничества и закрепленного в международно-правовых документах принципа обеспечения прав человека давно наметилась общая тенденция на стирание различий в правовом статусе граждан, иностранцев и лиц без гражданства, на унификацию правового регулирования в отношении данных лиц. Что касается агентов государства, то на примере Налогового кодекса РФ (ст. 24) можно увидеть, что само по себе осуществление отдельных публично-правовых функций (в частности, функций налогового агента) автоматически не влечет за собой изменения существующей правовой личности или появления новой. На субъект права (лицо) лишь возлагаются дополнительные обязанности, функции по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в соответствующий бюджет налогов. Во всем остальном лицо остается таким же субъектом права, как и ранее, до возложения на него функции налогового агента.

Правовое расщепление личности в любой политико-правовой системе не достигает своей конечной цели, даже в самых авторитарных государствах оно не приобретает окончательный, завершенный характер. По крайней мере, в одном элементе можно усмотреть момент синтеза обособившихся частей личности — в институте юридической ответственности. Отвергая единство правовой личности в позитивном плане, государство признает его в негативном (в качестве правонарушителя, преступника). Когда государство предусматривает ответственность за должностные преступления, административные проступки, совершенные в процессе осуществления предпринимательской или служебной деятельности, налоговые правонарушения, то налагаются эти меры ответственности не на долж-

постных лиц как таковых, не на индивидуальных предпринимателей и налогоплательщиков, а на человека.

Именно человек как правовая целостность ответствен за государственного служащего, депутата, индивидуального предпринимателя, главу крестьянского (фермерского) хозяйства, гражданина государства, иностранца, за лицо без гражданства и т. д. Именно он и является действительным субъектом права, а все вышеперечисленные «микросубъекты» — это лишь проявления его правовой личности в различных сферах юридических отношений. Их можно рассматривать как его отдельные правовые роли, как формы его участия в правовых отношениях, но нельзя противопоставлять их личности как единому субъекту права. Человек как субъект права является участником, стороной многих правовых связей, отношений, и все его связи, отношения в своей совокупности, как уже отмечалось, составляют лишь одну сторону (коммуникативную), один аспект его правовой личности, они определяются его волей, правовым сознанием, осуществляются в результате его деятельности. Сами по себе вне личности человека они лишены смысла и существуют лишь в контексте его правового существования, правовой коммуникации.

Правовая личность человека простирается не только на свои собственные правовые роли, индивидуальные правовые действия, связи и отношения; она стремится реализовать себя, свои интересы, волю посредством других субъектов права — юридических лиц: государства, муниципальных образований, коммерческих и иных организаций. В них она видит продолжение себя, форму и средства своей правовой самореализации. С учетом данного обстоятельства можно иначе оценить высказывания Я. Н. Уманского и С. С. Кравчука о том, что граждане (индивиды) в государственно-правовых отношениях могут выступать не только индивидуально, но и в качестве единого целого (народа), в качестве членов общественных организаций. Эти высказывания можно критиковать с различных позиций, например, с точки зрения обоснованности тезиса о том, что народ представляет собой правовую целостность; также с той точки зрения, что они не учитывают юридическую автономию, самостоятельность юридических лиц по отношению к своим участникам, или с позиции А. В. Мицкевича, полагающего, что таким образом к «гражданам» относятся общественные организации трудящихся,

советский народ в целом68. Но основная мысль Я. Н. Уманского и С. С. Кравчука, как представляется, состоит не в этом, а в том, что личность может реализовать себя, осуществлять свою правовую волю, свои правовые интересы как напрямую, непосредственно (от имени «физического лица»), так и опосредовано, через других субъектов права, посредством юридических лиц (от их имени). Л. И. Спиридонов также полагает, что «индивидуальный субъект права — не только индивид, выступающий в юридических связях сам по себе, от своего собственного имени. Он может занимать определенные позиции в коллективном образовании, выполняя в соответствии со сложившейся системой разделения труда такие функции, которые требуют юридического закрепления и регулирования... Вот почему в теории права69 индивидуальным субъектом права называют лицо, которое юридически признается способным вступать в правоотношения или в качестве гражданина, или в качестве носителя определенных социальных функций, связанных с его позицией в коллективном общественном образовании»70. Ранее Г.Ф. Пухта писал о том, что человек имеет своим назначением действовать частию как индивидуум и относиться к другим таким же индивидуумам, частию как член целого и относиться к другим членам того же целого как таковым; личность человека, а также его юридические отношения различны, смотря по тому, в каком из следующих качеств он берется во внимание: 1) как индивидуум; 2) как член органического целого: a) семейства, b) народа, c) церкви. По этим различиям юридические отношения делятся на имущественные, семейные, публичные и церковные, а само право — на частное, публичное и церковное71.

В. Б. Ельяшевич эту мысль выразил иначе: «Предоставление ассоциации прав юридического лица не есть экспроприация членов в пользу какого-то нового субъекта. Добиваясь этих прав, члены союза стремятся не к умалению собственных правомочий, не к изменению своего отношения к общему имуществу, а к созданию более совершенных форм представительства... к установлению более

68 См.: Мицкевич А. В. Субъекты советского права. С. 34.

69 Имеется в виду работа: Иоффе О. С, Шаргородский М. Д. Вопросы теории права. М., 1962. С. 206-207.

70 Спиридонов Л. И. Теория государства и права. М., 1996. С. 184.

71 См.: Пухта Г. Ф. Энциклопедия права / Под ред. П. Карасевича. Ярославль, 1872. С. 50-51.

удобных условий участия в общественной жизни»72. То есть юридические лица рассматриваются им в качестве представителей их участников, членов, в качестве удобных форм реализации их правовых стремлений. Подобным же образом оценивал роль юридических лиц применительно к осуществлению воли индивидов Н. М. Коркунов, который полагал, что действительными субъектами права являются люди; но в связи с тем, что существуют общие для целой группы лиц интересы, юридические нормы, вместо того, чтобы в отдельности разграничивать тождественные интересы личностей, рассматривают однородные интересы как одно целое, как один интерес, а саму группы людей, как один субъект — юридическое лицо. Это, считает он, не более как особый технический прием, упрощающий определение взаимных отношений заинтересованных людей73. «Понятие юридического лица играет как бы роль скобок; как в алгебре, мы, не совершая самих действий, заключаем выражения соединенными знаками + и – в скобки, для упрощения дальнейших вычислений, так и однородные интересы известной группы лиц мы заключаем в понятие юридического лица и затем определяем отношение этой коллективной личности к другим»74. Н. М. Коркунов, как сторонник позиции Р. Иеринга в отношении теории правосубъектности прежде всего оценивает конструкцию юридического лица с позиции теории интересов. Для него юридическое лицо выполняет роль скобок, в которых заключены общие интересы участников. Если для В. Б. Ельяшевича юридическое лицо — представитель воли, правомочий его участников, то для Н. М. Коркунова — общий интерес группы людей; но в главном их позиции совпадают: для них юридическое лицо как субъект права вторично, производно от человека, который оказывается по отношению к нему в качестве первичного, исходного субъекта права, ради осуществления его прав и интересов которого оно создано и существует.

В этом смысле для нас юридическое лицо, включая государство, не суверенно, юридически оно производно от человека как правовой персоны. Подчеркнем, что производно не от индивида как «частного лица» носителя лишь особых интересов, а именно от человека как

72 Ельяшевич В. Б. Юридическое лицо, его происхождение и функции в римском частном праве. С. 448.

73См.: Коркунов Н. М. Лекции по общей теории права. СПб., 1886. С. 147-148.

74 Там же. С. 148.

единой правовой личности, включающей в себя и индивида, и государственного деятеля, и органа или представителя иного юридического лица. Все так называемые коллективные субъекты права формируют свою правовую личность за счет отчуждения от человека его правоспособности, его правовых ролей, функций, путем присвоения его правосознания, его правовой деятельности, активности. В результате этого присвоения личность человека низводится до простого «частного», физического лица и меркнет перед правовым величием государства, иных публично-правовых субъектов.

Таким образом, в центре правовой системы в качестве первичного и исходного субъекта права должен быть не индивид — «частное» (физическое лицо) — и не юридическое лицо (как заключенные в скобки обособившиеся элементы, свойства правовой личности человека), а именно человек (как единая правовая личность), объединяющий в себе и частноправовые роли в гражданских, семейных, иных «частных» отношениях, и публично-правовые функции главы государства, министра, военнослужащего, налогового инспектора, другого публичного деятеля. Человек — как основатель, творец государства, частных корпораций и всей системы права. Всвязи с этим, на наш взгляд, необходимо признать то, что правовые субъекты делятся на физических и юридических лиц не по плоти, не по коллективному или индивидуальному субстрату и тому подобным основаниям. Так называемым субстратом, который действительно делят юристы, является правовая личность человека. От этой личности отсекается все «частное», «индивидуальное», особое и упаковывается в форму так называемого физического лица и все общее, помещаемое в конструкцию юридического лица, включая его особые разновидности — государство, иные публично-правовые лица. Делятся разные стороны, аспекты одного общего правового целого.

Выделяемые из единой правовой личности человека (из «большого правового человека») фигуры физического и юридического лица являются с нормативной точки зрения вполне обособленными, рассматриваются правом как автономные, независимые друг от друга субъекты, как самостоятельные участники правовой коммуникации, правовых отношений. За каждой из них усматривается собственная правовая воля, юридическая внешность, каждая образует свой собственный центр правовых связей, правоотношений. Первая

фигура физического лица заключает в себе особые, частные интересы (правовую особость), тесно связанные с существованием человека как физического существа. Вторая фигура юридического лица заключает в себе внешне обособленные от человека его общественные, корпоративно-правовые интересы (его обособившуюся социально-правовую природу). В этом, на наш взгляд, заключается социально-правовой смысл выделения физических лиц и юридических лиц. Такое деление имеет, как пр

 




Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.