Наследодатель. Поскольку наследование связано со смертью (объявлением умершим), наследодателем может быть только гражданин (физическое лицо). Другие участники гражданского оборота (юридические лица, государство, его субъекты и муниципальные образования) не могут быть наследодателем и использовать наследование как правовую форму передачи имущества другим лицам. В то же время, поскольку наследование возникает после смерти (объявления умершим), наследодатель хотя и является субъектом наследственного правопреемства, но не становится субъектом наследственных правоотношений.
Закон не дифференцирует наследодателей по каким-либо признакам, в то же время наличие у наследодателя специального признака может влиять на состав наследства и правовое регулирование наследования (см. ст. 1176-1180 ГК). Не имеет значения и дееспособность наследодателя (его возраст и иные факторы, влияющие на объем дееспособности, в частности психическое здоровье), и это понятно: открытие наследства и возникновение наследственного правоотношения покоится на факте смерти (неизбежном событии или судебном решении), но не на действии лица. Сказанное, однако, не распространяется на фигуру завещателя и завещательную праводееспособность. Поскольку завещание - прижизненная сделка, которая к тому же должна совершаться только лично (как раз поэтому в отличие от гражданской право- и дееспособности завещательная право- и дееспособность возникают одновременно), завещатель - субъект специальный, который в момент совершения завещания должен обладать дееспособностью в полном объеме (п. 2, 3 ст. 1118 ГК)*(540). Поскольку завещателями могут быть только полностью дееспособные лица (в том числе вступившие в брак ранее 18 лет и эмансипированные - ст. 21, 27 ГК), наследование после несовершеннолетних может быть только по закону (но не по завещанию). Что же касается ограниченно дееспособных и недееспособных, поскольку закон требует от завещателя полной дееспособности в момент совершения завещания (п. 2 ст. 1118 ГК), завещателями могут быть те и другие при условии, если они были ограничены в дееспособности или признаны недееспособными впоследствии (после составления завещания). Однако в первом случае завещание может быть оспорено самим завещателем или иными лицами (чьи права или охраняемые законом интересы нарушены, в частности, законными наследниками) по основанию п. 1 ст. 177 ГК с последствиями, предусмотренными в абз. 2 п. 1 ст. 171 ГК, а во втором - опекуном недееспособного завещателя по основанию п. 2 ст. 177 ГК с последствиями, предусмотренными в абз. 2, 3 п. 1 ст. 171 ГК (см. п. 3 ст. 177 ГК). Во всяком случае лицо может быть завещателем, если на момент совершения завещания его дееспособность восстановлена (п. 3 ст. 29, п. 2 ст. 30 ГК).
Наследники и иные лица, управомоченные законом на получение имущества умершего. В отличие от наследодателя, которым может быть только гражданин, наследниками могут быть и другие лица. Круг наследников определяет совершённое наследодателем завещание, а при его отсутствии и в иных предусмотренных законом случаях - закон (ст. 1116 ГК).
1. Граждане могут наследовать по завещанию и по закону независимо от объема их дееспособности, включая несовершеннолетних, ограниченно дееспособных, недееспособных. Дееспособность не влияет на саму возможность быть наследником, но имеет значение при решении вопросов, связанных с наследованием (см. абз. 3 п. 1 ст. 1153, п. 4 ст. 1157, п. 3 ст. 1159, ст. 1167 ГК). К наследованию могут призываться лица: a) находящиеся в живых в день открытия наследства и b) зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства (абз. 1 п. 1 ст. 1116 ГК)*(541). Понятно, что в последнем случае факт зачатия имеет значение только при условии живорождения (нерожденные и мертворожденные за отсутствием правоспособности не могут быть и наследниками). Если же после открытия наследства ребенок родился живым, но умер вскоре после рождения, он является наследником с последствиями, предусмотренными ст. 1156 ГК. Акт рождения и критерии живорождения, мертворождения, перинатального периода определяются согласно данным медицины (отделение плода от организма матери, степень его доношенности, масса тела новорожденного, способность его к самостоятельному дыханию и др.). Наличие зачатого, но не родившегося ребенка - насцитуруса (nasciturus) - основание, препятствующее выдаче свидетельства о праве на наследство и его разделу (п. 3 ст. 1163, ст. 1166 ГК).
2. Российская Федерация, субъекты Федерации и муниципальные образования могут наследовать по завещанию и по закону. Еще недавно субъекты Федерации и муниципальные образования наследовать по закону не могли, теперь они наследуют по закону выморочное жилое помещение, расположенное на территории соответствующего муниципального образования или в субъекте Федерации - городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге иное выморочное имущество (т.е. не являющееся жилым помещением), как и прежде, переходит в собственность Российской Федерации (п. 2 ст. 1116, ст. 1151 ГК)*(542).
3. Юридические лица, существующие на день открытия наследства, иностранные государства и международные организации могут наследовать только по завещанию (абз. 2 п. 1, п. 2 ст. 1116 ГК). Учитывая существование двух видов юридических лиц - собственников и несобственников (см. абз. 3 п. 2 ст. 48 ГК), завещание, совершенное в пользу организации-несобственника, означает, что имущество поступает в ее хозяйственное ведение (оперативное управление) и одновременно в собственность ее учредителя.
Поскольку кроме наследования есть и иные основания посмертного перехода имущества, от наследников следует отличать иных лиц, управомоченных законом на получение имущества умершего. Особенность таких лиц состоит в следующем: a) ими едва ли не во всех случаях могут быть только граждане; b) они не всегда входят в круг наследников умершего в одних случаях, но в других - только и могут быть из определенного числа наследников; с) их право на получение имущества умершего ограничивает права его наследников. Вот два примера.
1. В одних случаях закон дает право на получение имущества умершего гражданам, которые при этом не всегда могут относиться к числу его наследников. Так, право на получение подлежавших выплате наследодателю, но не полученных им при жизни сумм заработной платы и приравненных к ней платежей, пенсий, стипендий, пособий по социальному страхованию, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, алиментов и иных денежных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию, имеют две категории граждан - a) члены семьи умершего, проживавшие с ним совместно; b) нетрудоспособные иждивенцы умершего независимо от места их проживания (п. 1 ст. 1183 ГК). Принимая во внимание особое - социальное - назначение таких выплат, закон предоставляет право на их получение тем лицам, которые с его точки зрения являются наиболее нуждающимися в этом, при этом в решении данного вопроса он отказывается от присущего наследованию по закону принципа очередности в пользу двух самостоятельных критериев - получатель таких выплат должен принадлежать либо к числу членов семьи умершего и при этом совместно проживать с ним (причем не имеет значения, как долго), либо к числу нетрудоспособных иждивенцев умершего (причем независимо от места проживания) (ср. п. 1 ст. 1183 со ст. 1148 ГК). Нет сомнений, что с двумя этими критериями закон связывает два самостоятельных основания, порождающих право на получение таких выплат, а потому последнее может возникнуть как у тех лиц, которые могут быть наследниками по закону (любой очереди), так и у иных лиц. Последними могут быть как те лица, родство которых с умершим не имеет правового значения для их включения в число законных наследников (например, из-за значительной его отдаленности, лишения родительских прав), так и совершенно посторонние (например, получатели ренты по договору пожизненного содержания с иждивением в случае смерти плательщика ренты - § 4 главы 33 ГК).
2. В других случаях закон дает право на получение имущества умершего строго определенному кругу лиц, причем только из числа наследников по закону. Так, государственные награды, на которые распространяется законодательство о государственных наградах РФ, после смерти награжденного передаются другим лицам в порядке, установленном таким законодательством (п. 1 ст. 1185 ГК). Согласно п. 12 уже упоминавшегося выше Положения о государственных наградах Российской Федерации в случае смерти лиц, награжденных при жизни, государственные награды и документы к ним остаются у их наследников для хранения как память, а при отсутствии таковых - подлежат возврату в Управление Президента РФ по кадровым вопросам и государственным наградам. В свою очередь, государственные награды и документы к ним лиц, награжденных посмертно, передаются для хранения как память одному из супругов, отцу, матери, сыну или дочери. Поскольку при посмертном награждении награды и документы к ним переходят только к тем лицам, которые принадлежат к числу первоочередных законных наследников, можно предположить, что награды и документы к ним, полученные умершим прижизненно, могут переходить к иным законным наследникам. Однако поскольку во всяком случае речь идет о передаче наград и документов к ним хотя и наследникам, но вне связи с наследованием, а по самостоятельному основанию - на хранение как память, техническое понятие "наследник" следует связывать с фигурой того наиболее близкого родственника, который способен достойно сохранить память о заслугах покойного (а потому это понятие не стоит воспринимать буквально, в частности распространять на наследников по завещанию даже при наличии таковых).
Недостойные наследники. Недостойными наследниками могут быть только граждане, которые по соображениям нравственности или не имеют права наследовать в силу прямого указания закона, или отстраняются от наследования судом по требованию заинтересованных лиц (ср. п. 1 и 2 ст. 1117 ГК). Во всяком случае ст. 1117 ГК возлагает на наследника специфическую гражданскую санкцию за его недостойное поведение в отношении конкретного наследодателя или потенциальных наследников, а поскольку данная мера не касается случаев наследования этим же лицом после любых других наследодателей, она, как верно подчеркнуто, означает именно санкцию, но не ограничение наследственной правоспособности*(543). Данная санкция обращена к следующим категориям граждан:
1) совершившим правонарушения против наследодателя, кого-либо из наследников или осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании. Такие противоправные деяния (действия или бездействия) должны быть умышленными - посредством их совершения лицо должно способствовать или пытаться способствовать призванию его самого или других лиц к наследованию либо увеличению причитающейся ему или другим лицам доли наследства. Значение при этом имеет не только корысть (специальное стремление к достижению указанных целей), но и иная мотивация (например, убийство наследодателя из мести), за исключением случаев когда не содержащие указанных признаков действия наследника лишь объективно приводит к аналогичному результату (убийство, совершённое лицом, находящимся в момент убийства в состоянии невменяемости)*(544). Отсюда данное правонарушение квалифицируют признаки объекта и субъективной стороны. Соответственно не могут повлечь признание лица недостойным наследником: a) его малолетний возраст или недееспособность (исключающие вопрос о вине); b) его противоправные действия, совершенные не в отношении наследодателя (в том числе последней воли завещателя) или наследников; c) его противоправные деяния, не являющиеся умышленными (совершённые по неосторожности). Недостойный наследник может действовать в своих интересах или в интересах третьих лиц (например, своих детей). Указанные обстоятельства должны быть рассмотрены и подтверждены судом (абз. 1 п. 1 ст. 1117 ГК), причем иногда это возможно только после открытия наследства (п. 2 ст. 1131 ГК). Порядок и условия признания наследника недостойным предлагают связывать с существом содеянного (совершение преступления и вступление в силу приговора должно влечь бесспорное отстранение от наследования, если же действия преступными не являются, отстранение возможно в рамках гражданского спора и специального рассмотрения этого вопроса), а также исходить при этом из презумпции его недобросовестности*(545);
2) лишенным родительских прав и не восстановленным в них ко дню открытия наследства. Такие лица не наследуют после своих детей в силу самого факта лишения их родительских прав (абз. 2 п. 1 ст. 1117 ГК, ст. 69-72 СК);
3) потомкам лиц, совершивших умышленные противоправные действия или лишенных родительских прав (п. 1 ст. 1117 ГК), если сами эти лица умирают до открытия наследства или одновременно с наследодателем (п. 3 ст. 1146 ГК), а их потомки, следовательно, могут рассматриваться в качестве потенциальных представляющих наследников. Это значит, что потомки претерпевают санкцию за действия своих родственников по восходящей линии (т.е. за чужие действия), что в литературе вызывает возражения*(546);
4) злостно уклонявшимся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя (п. 2 ст. 1117 ГК). Такие лица отстраняются от наследования на основании фактического состава из следующих юридических фактов: a) требование со стороны любого лица о применении п. 2 ст. 1117 ГК; b) эффективное доказывание этим лицом факта злостного уклонения наследником от выполнения лежащих по закону обязанностей по содержанию наследодателя; c) судебное решение о признании наследника недостойным и отстранении его от наследования. Поскольку в п. 2 ст. 1117 ГК речь идет о лицах, обязанных содержать наследодателя в силу закона (в частности, ст. 80, 87, 88 СК), в свою очередь, категория "злостность", будучи оценочной и комплексной, субъективно означает наличие умысла, а объективно - постоянства (систематизма), недостойными наследниками по п. 2 ст. 1117 ГК не могут признаваться: a) лица, не являющиеся в силу закона носителями обязанностей по содержанию наследодателя (например, несовершеннолетние дети в отношении родителей); b) лица, чье поведение не может признаваться виновным в принципе (малолетние, а также недееспособные в ходе осуществления обязанностей по содержанию наследодателя); c) лица, не исполнявшие свои обязанности в отношении наследодателя по невнимательности, небрежности и т.п. и (или) только эпизодически. Недостойными наследниками не могут также признаваться потомки лиц, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя (п. 2 ст. 1117 ГК), если они призываются к наследованию как представляющие наследники (п. 3 ст. 1146 ГК).
Категория "недостойный наследник" универсальна: по кругу лиц она распространяется на граждан, наследующих как по закону, так и по завещанию, в том числе имеющих право на обязательную долю в наследстве (п. 4 ст. 1117, ст. 1149 ГК). Однако универсальность не означает ни ее равенства, ни отсутствия исключений. Так, если наследник совершил против наследодателя (других наследников) умышленные противоправные действия, позволяющие считать его недостойным, при этом данный факт подтвержден судом, однако впоследствии (т.е. после признания наследника недостойным и утраты им права наследовать) наследодатель все же завещал ему имущество, такой наследник считается прощенным и может наследовать, однако только по завещанию и только это - завещанное ему - имущество (поэтому речь не идет об имуществе, оставшемся незавещанным, которое он не вправе наследовать по закону как недостойный наследник - абз. 1 п. 1 ст. 1117 ГК). В свою очередь, родители, лишенные родительских прав и не восстановленные в них ко дню открытия наследства, равно как и граждане, отстраненные от наследования из-за злостного уклонения от выполнения лежащих на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя, не могут наследовать только по закону (но могут наследовать по завещанию - абз. 2 п. 1, п. 2 ст. 1117 ГК). Поскольку недостойный наследник не имеет права наследовать, полученное им наследство (а в соответствующих случаях - только полученное им при наследовании по закону) составляет неосновательное обогащение и подлежит возврату (п. 3 ст. 1117 ГК). Данное правило имеет самый общий смысл и подлежит распространительному толкованию с учетом учения об исках и правилах их предъявления (например, доставшаяся недостойному наследнику индивидуально-определенная и сохранившаяся у него в натуре вещь подлежит истребованию не по правилам главы 60 ГК, а по правилам о виндикации - ст. 301 ГК). Наконец, поскольку правила ст. 1117 ГК применяются к завещательному отказу (легату), наряду с недостойными наследниками существуют и недостойные отказополучатели (легатарии). Последние должны вернуть наследнику полученное от него имущество, а если оно не сохранилось в натуре, а также если предметом легата было выполнение работы (оказание услуги), которые наследником были выполнены (оказаны), недостойный легатарий должен возместить наследнику соответствующую стоимость (п. 5 ст. 1117 ГК).
При буквальном толковании категории "недостойный наследник", рассчитанной на случаи наследования, недостойными (наследниками) не могут признаваться лица, управомоченные законом на посмертное получение имущества по иному (чем наследование) основанию, а значит, в отношении них нельзя применить ст. 1117 ГК без соответствующего ее изменения (например, дополнения ее п. 4) или без придания ей распространительного толкования. Однако первое лежит за рамками закона и составляет прерогативу законодателя, а второе сомнительно потому, что речь идет о гражданской санкции, смысл которой - в исключении некоторых граждан из числа наследников (абз. 1 п. 1) или и вовсе - только из числа наследников по закону (абз. 2 п. 1, п. 2), а всякое исключение, включая и это, распространительному толкованию не подлежит. Наконец, применение ст. 1117 ГК к отношениям по посмертному переходу имущества по иному (чем наследование) основанию невозможно и в порядке аналогии закона, так как речь идет о разных по существу отношениях (в противном случае законодателю попросту не потребовалось бы формально противопоставлять друг другу отношения наследственные и наследственноподобные), к тому же в рассматриваемой ситуации нет пробела в правовом регулировании, при котором только и возможно обращение к п. 1 ст. 6 ГК. С учетом сказанного мать, лишенная родительских прав и не восстановленная в них, не наследует по закону после сына как недостойный наследник (абз. 2 п. 1 ст. 1117 ГК), но на этом основании ей нельзя отказать ни в наследовании по завещанию, ни в получении средств, указанных в п. 1 ст. 1183 ГК: с одной стороны, правило п. 1 ст. 1183 ГК посвящено не наследникам, с другой - в качестве нетрудоспособного иждивенца умершего можно предположить даже недобросовестную мать.
Наследство. Наследство - имущество умершего, переходящее в порядке универсального правопреемства к наследнику (наследникам) по завещанию и (или) по закону. В его состав может входить всякое имущество - движимое и недвижимое (в том числе вещи, деньги, доли участия в организациях, ценные бумаги, имущественные права и обязанности), однако при том обязательном условии, что это имущество принадлежало наследодателю на день открытия наследства, т.е. что наследодатель был обладателем соответствующих прав и обязанностей при жизни (ч. 1 ст. 1112, а также ст. 1113 и 1114 ГК). Если же умерший при жизни не имел права на имущество, напротив, последнее возникло именно в связи с его смертью (т.е. смерть обусловила возникновение права), соответствующее право опять-таки переходит к другим лицам не в порядке наследования, а по самостоятельному правовому основанию, причем не обязательно получателями здесь могут называться наследники. Так, согласно п. 2 ст. 934 ГК договор личного страхования считается заключенным в пользу застрахованного лица или определенного в договоре (и одобренного последним) выгодоприобретателя. В случае смерти застрахованного лица и при отсутствии в договоре указания на выгодоприобретателя последним признаются наследники застрахованного лица, но правовым основанием получения ими страховой суммы является не наследование, а договор личного страхования.
Имущество, принадлежавшее наследодателю на день открытия наследства, - все то имущество, в отношении которого у наследодателя при жизни возникло имущественное право: a) вещное (право собственности или иное вещное право в отношении предметов материального мира); b) обязательственное (в частности, вытекающее из договора право требования к должнику о совершении последним какого-либо действия); c) корпоративное (право членства в хозяйственном товариществе, обществе или кооперативе); d) исключительное (т.е. право, обеспечивающее юридическую монополию на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации - ст. 1226, п. 3 ст. 1228, ст. 1241, 1283 ГК); e) иное (например, вытекающее из трудового или пенсионного правоотношения право на получение начисленной, но не выплаченной зарплаты или пенсии - п. 3 ст. 1183 ГК, а также другие имущественные права)*(547). В этом же списке - возникшие при жизни наследодателя его обязанности перед другими лицами - кредиторами (ст. 1175 ГК). Соответственно если на день открытия наследства наследодатель имел в отношении имущества право собственности, такое имущество (вещи, наличные деньги, документарные ценные бумаги) входит в состав наследства и переходит к наследнику вместе с правом собственности, которое в силу права следования "сопровождает" данное имущество. Если на день открытия наследства наследодатель имел иное вещное право (например, пожизненного наследуемого владения участком - ст. 1181 ГК), права требования к должникам (в том числе безналичные деньги, бездокументарные ценные бумаги, иные права требования), а также корпоративные, исключительные и иные права, в состав наследства входят соответствующие права. Если же наследодатель сам был должником и имел кредиторов, в состав наследства входят соответствующие его обязанности перед кредиторами (передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п. - п. 1 ст. 307 ГК).
Помимо сказанного, в состав наследства входят предоставленные законом возможности, к осуществлению которых гражданин приступил, но ввиду их длительности во времени (того же процесса незаконного давностного владения чужой вещью или приватизация жилья и т.п.) и из-за собственной смерти не успел завершить, а значит, и получить конечный правовой результат (в частности, в виде вещного эффекта). Объекты наследования в подобных случаях - соответствующие правовые возможности или дозволения ("превратить" в право собственности факт незаконного давностного владения - п. 3 ст. 234 ГК - или право имущественного найма*(548) и т.п.). В связи с этим же можно сослаться и на ч. 1 ст. 1120 ГК, допускающую завещание отсутствующего у завещателя на момент составления завещания имущества, которое он может приобрести в будущем (ср. с п. 2 ст. 455 ГК). Понятно, что в отношении такого - будущего - имущества завещатель на момент совершения завещания может иметь какое-либо право, но может и не иметь никаких прав. Так, предметом завещания может быть пай в ЖСК, а также чужая квартира, которую завещатель намеревается купить. В первом случае наследуется пай (т.е. принадлежащее завещателю обязательственное право участия в ЖСК - абз. 2 п. 2 ст. 48 ГК), трансформирующийся после полного его накопления в право собственности на квартиру (п. 4 ст. 218, 1117 ГК), во втором же - о наследовании можно говорить только при условии, если после составления завещания и до дня открытия наследства завещатель приобретет соответствующее имущество, в противном случае последнее не наследуется за его отсутствием в составе наследства.
По прямому указанию закона (ст. 1112 ГК) в состав наследства не входят следующие три категории гражданско-правовых благ:
1) имущественные права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя. Так, поскольку деятельность по договору НИОКР (глава 38 ГК) и авторского заказа (ст. 1288 ГК) связана с личностью творца (опыт и навыки которого могут быть исключительны), права и обязанности последнего по указанному договору не переходят к его наследникам, заказчик не может требовать от них исполнения такого договора, а возникшее из него обязательство прекращается (см. ст. 418 ГК). А поскольку риск случайной невозможности исполнения такого договора обычно несет заказчик (п. 3 ст. 769 ГК), он не вправе требовать от наследников возврата уплаченного умершему автору гонорара. Другой прямо названный законом пример на тот же счет - право наследодателя на алименты, а также на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина (ч. 2 ст. 1112 ГК). Однако если речь идет не о самом праве на получение алиментов или на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а о праве на конкретную сумму, подлежавшую выплате в качестве алиментов или возмещения причиненного жизни или здоровью вреда (т.е. не о субъективном праве на получение средств определенного рода, а о нереализованном умершим субъективном праве в отношении конкретной начисленной, но не выплаченной суммы), право на получение таких неполученных сумм имеют члены семьи умершего или его нетрудоспособные иждивенцы (ч. 1, 2 ст. 1183 ГК) и только в случае их отсутствия или непредъявления ими требований в установленный законом срок - наследники умершего по завещанию или по закону (п. 3 ст. 1183 ГК);
2) имущественные права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается законом, при этом известны следующие виды запретов.
a) Иногда переход прав и обязанностей невозможен в принципе. Так, в случае смерти поверенного его наследники не обязаны выполнять его поручение: их обязанность сводится к извещению доверителя о прекращении договора, принятию мер, необходимых для охраны имущества доверителя, и последующей его передаче доверителю (ч. 1 ст. 979 ГК).
b) Иногда переход прав и обязанностей возможен, но по специальному (не тождественному наследованию) основанию. Так, в состав наследства не входит нереализованное умершим при жизни имущественное право на принятие другого наследства (право наследственной трансмиссии). Таким образом, в условиях двух наследств (и наследований) закон не смешивает переход личного имущества умершего (наследование) и переход права умершего на неполученное им наследство другого наследодателя (наследственная трансмиссия) и противопоставляет правопреемство между наследодателем и наследником правопреемству между теми же лицами, но уже как трансмиттентом и трансмиссаром (п. 1 ст. 1156 ГК). С этим разделением связаны и вполне определенные правовые последствия (например, раздельная ответственность трансмиссара по долгам трансмиттента и наследодателя - пп. 1, 2 ст. 1175 ГК). И все же, несмотря на такое разделение, принимая во внимание, что закон говорит о наследственной трансмиссии в контексте именно оснований наследования (абз. 2 п. 2 ст. 1152, п. 3 ст. 1158 ГК), можно привести более контрастные примеры перехода права по специальному (иному, чем наследование) основанию (см. пп. 1, 2 ст. 1183, п. 1 ст. 1185 ГК).
c) Иногда возможен переход не самого права, а его "заменителя". Примеры наследования не доли (пая) участия (членства) в хозяйственном товариществе, обществе или производственном кооперативе, а действительной ее стоимости или соответствующей части имущества в натуре можно встретить в абз. 2 п. 1 ст. 1176 ГК. Закон также запрещает наследование доли члена крестьянского (фермерского) хозяйства в праве общей собственности лицу, не являющемуся членом данного хозяйства и не вступившему в него, который имеет право только на получение соответствующей денежной компенсации (п. 2 ст. 1179 ГК);
3) личные неимущественные права и нематериальные блага (ввиду их неимущественной сущности, неразрывной связи с личностью носителя и по этой причине неотчуждаемости и непередаваемости иным способом - п. 2 ст. 2, п. 1 ст. 150 ГК). Так, автору результата интеллектуальной деятельности принадлежат неотчуждаемые и непередаваемые другим лицам (в том числе в порядке наследования) право авторства, а в соответствующих случаях - право на имя и иные личные неимущественные права (п. 2 ст. 1228 ГК), в частности право на неприкосновенность и право на обнародование (произведения науки, литературы и искусства - п. 2 ст. 1255 ГК). И как верно то, что личные неимущественные права и другие нематериальные блага не входят в состав наследства (ч. 3 ст. 1112 ГК), справедливо другое: в случаях и в порядке, предусмотренных законом, они могут передаваться другим лицам, в том числе наследникам, по самостоятельному (иному, чем наследование) правовому основанию (п. 1 ст. 150 ГК).
Открытие наследства. Наследство открывается и, таким образом, наследственные правоотношения возникают со смертью (ст. 1113 ГК). Прежде всего, речь идет о биологической (физической) смерти, которая устанавливается на основании данных биологии и медицины и связывается с необратимой гибелью всего головного мозга (так называемая смерть мозга - ч. 2 ст. 9 Закона о трансплантации)*(549). При отказе органов ЗАГС в регистрации смерти факт смерти в определенное время и при определенных обстоятельствах устанавливается в судебном порядке на основании доказательств (подп. 8 п. 2 ст. 264 ГПК). Кроме того, наследство открывается и с юридической смертью, основанной на соответствующей презумпции (подп. 3 п. 1 ст. 262 ГПК, ст. 45 ГК). И смерть, и объявление умершим порождают наследственные правоотношения, и в этом смысле между ними нет разницы (ст. 1113 ГК); разница, однако, состоит в том, что возможная явка гражданина, объявленного умершим, аннулирует наследственное правопреемство, ранее унаследованное имущество возвращается явившемуся гражданину за отдельными изъятиями (см. абз. 1 п. 2 ст. 46 и п. 3 ст. 303 ГК). Наследство открывается в день смерти гражданина (в том числе в установленный на основании доказательств и указанный в судебном решении), а при юридической смерти - в день вступления в законную силу соответствующего решения суда. В то же время при наличии двух совокупных условий, а именно: a) если гражданин объявлен умершим в условиях, когда пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая + b) суд, воспользовавшись своим правом, в обход общего правила признал днем его смерти не день вступления в законную силу решения суда, а день предполагаемой его гибели (пп. 1, 3 ст. 45 ГК) - днем открытия наследства является день предполагаемой гибели, указанный в решении суда (п. 1 ст. 1114 ГК).
С открытием наследства возникает наследственное правоотношение, однако в каждом конкретном случае не обязательно наследство будет принято, а значит, возникшее наследственное правоотношение завершится наследственным правопреемством. Для этого наследник должен принять наследство. День открытия наследства - отправная точка для исчисления срока принятия наследства (абз. 1 п. 1 ст. 1154 ГК). Однако для двух случаев, а именно: a) если суд устанавливает факт смерти в определенное время и при определенных обстоятельствах или b) объявляет гражданина умершим и указывает днем смерти день его предполагаемой гибели - с соответствующей датой (т.е. с определенным временем или с днем предполагаемой гибели) надлежит связывать только время открытия наследства, но не начало течения срока его принятия. Срок принятия наследства в том и в другом случае начинает течь с момента вступления в законную силу соответствующего решения суда (это очевидно, хотя и предусмотрено только для последнего случая - абз. 2 п. 1 ст. 1154 ГК), иначе уже истекший к моменту вынесения судебного решения срок попросту поглотит срок для принятия наследства, который придется восстанавливать как пропущенный по объективным (уважительным) причинам (абз. 1 п. 1 ст. 1155 ГК).
Для целей наследственного правопреемства принципиален вопрос о коммориентах (commorientes) - лицах, умерших одновременно, в том числе признанных таковыми судом (п. 2 ст. 1114 ГК). Подробнее об этом - далее.
1. Правило п. 2 ст. 1114 ГК посвящено смерти двух или нескольких лиц, которые в принципе (в иных условиях и при иных обстоятельствах) могли бы наследовать друг после друга (т.е. взаимно) или, по крайней мере, один после другого (т.е. односторонне), причем как по закону (супруги, являющиеся друг после друга первоочередными законными наследниками), так и по завещанию (два лица, из которых один составил завещание в пользу другого, не являющегося его законным наследником). И только ст. 1146 ГК посвящена случаям смерти законного наследника (до открытия наследства или одновременно с наследодателем) и по этой причине - наследованию представляющим (его) наследником. Во всяком случае причина смерти может быть общей (катастрофа) или раздельной (убийство сына, вызвавшее смерть матери от инфаркта).
2. Коммориенты - лица, умершие одновременно или, по крайней мере, в один и тот же день. В рамках одного и того же дня часы и минуты смерти значения не имеют, а значит, не имеет значения, что один умер в 01.00, а другой - в 23.00 того же дня. Это не имеет значения, так как время открытия наследства п. 1 ст. 1114 ГК связывает именно с днем, а не с конкретным часом или минутой суток. Однако двух лиц нельзя считать коммориентами (и применять п. 2 ст. 1114 ГК), если они умерли хотя и с небольшой разницей, но в разные дни (один - в 23.00, а другой - в 01.00 следующего дня). Каждая конкретная смерть должна обсуждаться применительно к конкретному часовому поясу, а значит, и к исчислению времени суток (и самих суток). Поэтому исчисление времени (и суток) в гипотетической ситуации, когда смерть двух лиц произошла в условиях разных часовых поясов (например, при проведении спасательной операции отец погиб в момент ее начала, а сын был доставлен в больницу ближайшего населенного пункта, расположенного в другом от места проведения операции часовом поясе, где и скончался), должно быть применительно к двум конкретным часовым поясам.
3. Правовое значение признания лиц коммориентами - в следующем.
a) Несмотря на возможную и допустимую в пределах одних суток фактическую разницу во времени наступления смерти, юридически коммориенты считаются умершими одновременно, а потому не наследуют друг после друга: днем открытия наследства является единый день их смерти, к наследованию их имущества призываются наследники каждого из них.
b) При одновременной смерти наследодателя и наследника (как по завещанию, так и по закону) имущество наследодателя при наличии субституции переходит к субституту (п. 2 ст. 1121 ГК).
c) При одновременной смерти наследодателя и законного наследника в случаях, указанных в законе, доля последнего переходит к его потомкам и делится между ними поровну (п. 1 ст. 1146 ГК).
Если два лица умерли не в один день (а значит, не являются коммориентами), дни открытия наследства будут разными, умерший позднее при наличии необходимых предпосылок может наследовать имущество умершего ранее, а поскольку первый по причине смерти не успел принять имущество второго в установленный срок, его право на принятие данного имущества (или на отказ от него) как трансмиттента переходит в порядке наследственной трансмиссии к трансмиссарам - к его наследникам по закону (если его имущество не завещано или завещано в части) или к его наследникам по завещанию (если его имущество завещано полностью) (ст. 1156 ГК).
Другой важный вопрос - место открытия наследства - законодатель решает исходя из двух критериев: a) места жительства наследодателя и b) места расположения наследства. Согласно ч. 1 ст. 1115 ГК место открытия наследства - последнее место жительства наследодателя, т.е. место, где он постоянно или преимущественно проживал, а если наследодателями являются малолетние или лица, находящиеся под опекой, - место жительства их законных представителей - родителей, усыновителей или опекунов (ст. 20 ГК). Данное правило бесспорно во всех тех случаях, когда наследодатель вел оседлый образ жизни, а место его жительства (в котором находится и наследство) известно. Однако поскольку нередко бывает наоборот, закон руководствуется и другим критерием, устанавливая следующие специальные правила (ч. 2 ст. 1115 ГК): a) если наследство расположено на территории Российской Федерации, но последнее место жительства наследодателя неизвестно или находится за пределами Российской Федерации, местом открытия наследства является место его нахождения; b) если наследство находится в разных местах, место его открытия определяется по месту нахождения входящей в его состав недвижимости (или ее части, наиболее ценной с рыночной точки зрения); c) если наследство находится в разных местах и в его составе нет недвижимости, место его открытия определяется по месту нахождения движимого имущества (или его части, наиболее ценной с рыночной точки зрения).
Правильное установление дня открытия наследства предрешает многие вопросы, в частности позволяет правильно определить: a) имущество, принадлежавшее наследодателю и входящее в состав наследства (ч. 1 ст. 1112 ГК); b) круг лиц, имеющих право на наследство (п. 1 ст. 1116, абз. 2 п. 1 ст. 1117, а также п. 2 ст. 1121, п. 1 ст. 1146, п. 1 ст. 1156 ГК); c) срок принятия наследства (отказа от него) и выдачи свидетельства о праве на наследство (ст. 1154, 1157, пп. 1, 2 ст. 1163 ГК); d) решить иные вопросы, в том числе процессуальные (п. 2 ст. 1131 ГК). В свою очередь, место открытия наследства предрешает: a) место подачи наследником заявления о принятии наследства и выдачи свидетельства о праве на наследство (абз. 1 п. 1 ст. 1153, ст. 1162 ГК); b) место осуществления исполнителем завещания или нотариусом мер по охране наследства и управлению им (ст. 1171 ГК); c) решение процессуальных вопросов (возбуждение и рассмотрение наследственных споров).
§ 3. Особенности наследования и иного посмертного перехода отдельных видов имущества
Наследование прав участия (членства) в юридических лицах. Поскольку граждане могут быть учредителями (участниками) юридических лиц, логичен вопрос о возможности наследования права участия (членства) умершего в тех или иных правосубъектных организациях. Ответ на него зависит от самой организации и особенностей ее устройства (организационно-правовой формы). В тех организациях, в отношении которых их учредители (участники) не имеют имущественных прав (общественные и религиозные, благотворительные и иные фонды - п. 3 ст. 48 ГК), а иногда в которых они не имеют и самого членства (ст. 118 ГК), вопроса о наследовании не возникает в принципе за отсутствием объекта наследования. Если умерший гражданин был собственником имущества организации - частного учреждения (абз. 3 п. 2 ст. 48, ст. 120 ГК), в состав наследства входит все имущество данного учреждения, при этом при переходе права собственности на данное имущество само учреждение сохраняет в отношении него право оперативного управления (п. 2 ст. 300 ГК). Не столь однозначно обстоит дело с участием умершего в хозяйственном товариществе, обществе и производственном кооперативе (организациях коммерческих), а также в потребительском кооперативе (организации некоммерческой). Имущественное существо данных - обязательственных - прав (абз. 2 п. 2 ст. 48 ГК) не позволяет сомневаться в возможности их наследования, а при необходимости - также и доверительного управления (ст. 1173 ГК), в то же время учитывая различия между указанными формами организаций и принципами членства в них, каждый случай наследования такого права требует отдельного рассмотрения (ст. 1176, 1177 ГК).
1) Всякое хозяйственное товарищество (полное и коммандитное) основано на приоритете личного участия в нем, поэтому смерть кого-либо из полных товарищей - основание для прекращения товарищества (его ликвидации как юридического лица): товарищество может продолжить свою деятельность, только если это предусмотрено его учредительным договором или соглашением остающихся участников (п. 1 ст. 76 и ст. 81 ГК, а также п. 1 ст. 86 ГК). В случае смерти полного товарища его наследник вправе вступить в товарищество только с согласия других его участников, а также при условии соблюдения других требований закона. Так, гражданин должен приобрести статус предпринимателя, а организация должна быть коммерческой, кроме того, вступление наследника в товарищество возможно, если он не является полным товарищем в другом товариществе, в противном случае - при условии прекращения его членства там (п. 4 ст. 66, п. 2 ст. 69 ГК). Если по каким-то объективным или субъективным причинам наследник в товарищество не вступает, он вправе получить: a) стоимость части имущества товарищества, соответствующую доле умершего участника в складочном капитале товарищества (по общему правилу); b) иную денежную выплату (согласно учредительного договора товарищества); c) часть имущества товарищества в натуре (по согласованию с другими участниками товарищества). Наследник полного товарища отвечает по обязательствам товарищества перед третьими лицами в пределах перешедшего к нему по наследству имущества в течение 2 лет со дня утверждения отчета о деятельности товарищества за год, в котором участвовал наследодатель (п. 2 ст. 78, п. 1 ст. 1176 ГК). Иное дело - вкладчики, которые в отличие от полных товарищей свободны от требования наличия у них статуса предпринимателя, не участвуют в предпринимательской деятельности коммандиты, не управляют ею и не ведут ее дела (п. 4 ст. 66, п. 1 ст. 82, ст. 84 ГК, а также ст. 85 ГК). В случае смерти вкладчика его доля в складочном капитале коммандиты входит в состав наследства, а ее наследник без необходимости соблюдения каких-либо условий становится вкладчиком данной коммандиты (п. 2 ст. 1176 ГК).
2) Участие в обществах с ограниченной и с дополнительной ответственностью не сопряжено с какими-либо особыми требованиями, личность участника здесь обычно значения не имеет, а его смерть не колеблет устойчивости общества. Поэтому доли в уставном капитале данных обществ наследуются свободно. До принятия наследства права умершего участника общества осуществляются, а его обязанности исполняются лицом, указанным в завещании, а при отсутствии такого лица - управляющим, назначенным нотариусом. И только в особых случаях, когда это прямо предусмотрено уставом общества, получение наследником доли участия (членства) в обществе требует согласования с другими участниками общества. Согласие считается полученным, если в течение 30 дней (или иного определенного уставом общества срока) с момента обращения к участникам общества наследник получил письменное согласие всех участников или, по крайней мере, ни от одного из них не получил письменного отказа. Если же участники, воспользовавшись своим правом, блокируют наследование доли участия (членства) в обществе, доля умершего переходит к обществу, которое в течение одного года (или в более короткий срок согласно устава) с момента перехода к нему такой доли обязано выплатить наследнику действительную стоимость доли или по согласованию с ним предоставить на соответствующую сумму имущество общества в натуре. Действительная стоимость доли определяется на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти, и выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов общества и размером его уставного капитала, а если такой разницы недостаточно, общество обязано уменьшить уставный капитал на недостающую сумму (п. 6 ст. 93, а также пп. 3 ст. 95 ГК, пп. 7, 8 ст. 21, пп. 5, 8 ст. 23 Закона об обществах с ограниченной ответственностью).
3) Всякое акционерное общество (закрытое и открытое) - форма объединения капитала и наиболее устойчивая организация: его устойчивость не зависит от динамики акционеров, а капитал гарантирован от уменьшения при их выходе и максимально автономен (акционер не может требовать от самого общества каких-либо выплат, он может только продать свои акции и, таким образом, выйти из общества или сократить свое финансовое участие в нем и удовлетворить имущественный интерес с учетом ликвидности и рыночной стоимости отчуждаемых акций). Поэтому в случае смерти акционера всякого акционерного общества его акции входят в состав наследства, а получивший эти акции наследник становится участником данного акционерного общества (п. 3 ст. 1176 ГК). Свободу наследования акций могут ограничивать закон или устав общества путем ограничения числа, суммарной номинальной стоимости акций или максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру (п. 5 ст. 99 ГК). Если в результате наследования эти лимиты превышены, наследник должен произвести отчуждение соответствующей части акций.
4) В производственных кооперативах (артелях) личность члена также обычно значения не имеет, а динамика членов не влияет на устойчивость кооператива, поэтому пай (членство в кооперативе) наследуется свободно: наследник умершего члена кооператива может претендовать на членство в кооперативе и в таком случае должен быть принят в кооператив. И только если это вступает в противоречие с законом (как известно, кооператив - форма объединения и организации коллективного труда граждан; в свою очередь, участие в кооперативе юридических лиц может предусматриваться законом или уставом кооператива - п. 1 ст. 107 ГК) или прямо запрещено уставом кооператива, наследование пая (членства в кооперативе) невозможно. В таких случаях кооператив обязан выплатить наследнику (в том числе наследующему по завещанию юридическому лицу): a) стоимость пая умершего члена кооператива, т.е. его взнос в паевой фонд кооператива и соответствующую этому взносу часть чистых активов кооператива, за исключением неделимого фонда (при этом состав и порядок определения размера пая определяются уставом кооператива); b) другие выплаты, причитавшиеся умершему члену кооператива, - заработную плату, премии, доплаты (п. 4 ст. 111 ГК, см. п. 3 ст. 7, п. 3 ст. 9 Закона о производственных кооперативах).
5) В потребительских кооперативах (жилищных, жилищно-строительных, дачных, гаражных, иных) пай умершего члена входит в состав наследства, поэтому наследник умершего члена имеет право (но не обязанность) на членство в данном кооперативе (п. 1 ст. 1177 ГК). Отсюда кооператив (отдельные его члены): a) не вправе отказать наследнику вступить в кооператив (в том числе по мотивам нецелесообразности, отсутствия соответствующих материальных потребностей, предпочтительности приема в члены других лиц, например из числа уже состоящих в данном кооперативе или их родственников, и т.п.); b) не вправе требовать от наследника вступления в кооператив. Правила п. 1 ст. 1177 ГК являются императивными*(550). Что же касается правила п. 2 ст. 1177 ГК, посвященного случаям сонаследования пая, то его, вопреки известному мнению, не следует понимать так, будто бы членом кооператива здесь всякий раз может и должен становиться только один из сонаследников, при этом все прочие сонаследники могут и должны получить имущественную (денежную или натуральную) компенсацию*(551). Дело в том, что потребительский кооператив - добровольное объединение, в основном создаваемое с целью удовлетворения материальных потребностей членов (п. 1 ст. 116 ГК), поэтому пай (членство) в кооперативе дает право на получение имущества, а само право на пай (членство) - не самоцель, а только средство достижения конкретных кооперативных целей (получения квартиры, дачи, гаража и т.п.). В самом деле, члены жилищного, жилищно-строительного, дачного, гаражного или иного потребительского кооператива, полностью внесший свой паевой взнос за квартиру, дачу, гараж и т.п., приобретают право собственности на указанное имущество (п. 4 ст. 218 ГК). Кроме того, сонаследование пая, о котором идет речь в п. 2 ст. 1177 ГК, может быть не только по закону, но и по завещанию, к тому же отнюдь не всегда при сонаследовании имеет место конфликт интересов сонаследников (например, пай может быть завещан супругам, которые после полного его накопления приобретают право общей собственности на соответствующее имущество, - ст. 1164 ГК). Отсюда п. 2 ст. 1177 ГК не блокирует членство в потребительском кооперативе для сонаследников пая, а лишь касается тех случаев сонаследования, когда сочленство в кооперативе (в том числе последующего возникновения общего права на результат кооперативной деятельности) исключается по каким-либо причинам - объективным или субъективным (например, в силу закона или если один из сонаследников не желает вступать в кооператив, предпочитая получить взамен компенсацию). Именно в таких случаях судьбу наследуемого пая, с одной стороны, с другой - вопрос о компенсациях (в том числе порядок, способы и сроки их выплат) должно определять законодательство (о потребительских кооперативах) и учредительные документы (устав конкретного кооператива). А поскольку в п. 2 ст. 1177 ГК речь идет о приеме в члены кооператива одних лиц и о выплате компенсации другим лицам из числа сонаследников пая (но не о разделе результата кооперативной деятельности в виде квартиры, дачи или гаража), отнюдь не случайна ссылка именно на законодательство и устав (а не на ст. 1168 и 1170 ГК).
Наследование предприятия. Наследование прав участия (членства) отличается от наследования предприятия: в первом случае наследуется объект в виде права участия в субъекте (юридическом лице), во втором - принадлежащий субъекту предпринимательской деятельности имущественный комплекс, который признается недвижимостью и в состав которого входят все предназначенные для его деятельности виды имущества (в том числе земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукция, права требования, долги, права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы, услуги, другое имущество (ст. 132 ГК). Особенности наследования предприятия как имущественного комплекса, который может быть в динамичном (работающем) или статичном (не работающем) состоянии, - в следующем.
1) При наследовании предприятия наследуется все входящее в его состав имущество как единый имущественный комплекс (сложная вещь - ст. 134 ГК), однако в завещании (одном или нескольких) наследодатель может по-разному определить судьбу конкретного имущества, входящего в состав предприятия (п. 1 ст. 1119, ст. 1120 ГК). Наследуемое предприятие может потребовать доверительного управления (ст. 1173 ГК).
2) Преимущественное право при наследовании предприятия как имущественного комплекса имеют те наследующие по завещанию или по закону граждане, которые на день открытия наследства имеют статус индивидуального предпринимателя, или наследующие по завещанию коммерческие организации (ст. 23, п. 2 ст. 50 ГК). Такого - преимущественного - права при наследовании предприятия не имеют прочие лица, в том числе: a) граждане, не имеющие статуса предпринимателя, но участвующие в коммерческих организациях; b) некоммерческие организации, в том числе осуществляющие предпринимательскую деятельность согласно абз. 2 п. 3 ст. 50 ГК. О преимущественном праве указанных лиц можно говорить, если имеют место два и более наследника, которые наследуют при прочих равных условиях, и только если судьба наследуемого предприятия конкретно не определена в завещании. Поэтому при наследовании по закону гражданин-предприниматель имеет преимущественное право на наследуемое предприятие только перед наследниками той же очереди, но он не имеет преимущества перед наследниками предыдущей очереди (п. 1 ст. 1141 ГК). При наследовании по завещанию гражданин-предприниматель имеет преимущественное право на наследуемое предприятие, если завещание лишь определяет наследственные доли или, по крайней мере, не определяет, кому именно из наследников предприятие предназначается (п. 1 ст. 1119, ст. 1122 ГК), но он не имеет преимущества перед наследником, которому предприятие завещано. Последнее замечание касается и тех случаев, когда наследнику предприятия по завещанию противостоит гражданин-предприниматель из числа законных наследников: преимущественное право в ст. 1178 ГК не ограничивает свободы завещания (ср. с абз. 2 п. 1 ст. 1119 ГК). С учетом этих замечаний наследник, имеющий преимущественное право на наследуемое предприятие, может претендовать на него независимо от того, какова его доля в наследстве и какое место в нем занимает предприятие. При несоразмерности наследственной доли такого наследника стоимости предприятия он должен либо компенсировать эту несоразмерность (путем предоставления другим наследникам иного имущества из состава наследства, уплаты им денег и т.п.), либо отказаться от осуществления преимущественного права (ст. 1170, 1178 ГК).
3) В следующих трех случаях: a) если никто из наследников не имеет преимущественного права; b) если наследник, имеющий преимущественное право, не воспользовался им; c) если преимущественное право имеют два и более наследника, претендующие на предприятие (например, два гражданина-предпринимателя, которые при отсутствии завещания являются первоочередными законными наследниками, или если такие лица наследуют по завещанию, в котором не указано, кому из них предприятие предназначается), - предприятие во имя сохранения целостности разделу между наследниками не подлежит, а поступает в их общую долевую собственность согласно причитающимся наследственным долям (ст. 1122, п. 2 ст. 1141 ГК). В то же время во изменение этого диспозитивного правила закона наследники могут заключить особое соглашение, которое будет иначе определять судьбу унаследованного ими предприятия.
Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства. Советское законодательство предусматривало конструкцию колхозного (единоличного крестьянского) двора, а с 1987 г. - колхозного двора и хозяйства граждан, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью в сельском хозяйстве (ст. 126-133, 134 ГК 1964 г.). Крестьянское (фермерское) хозяйство (далее - хозяйство) появилось в пореформенный период*(552). Современное хозяйство может быть: a) одночленным (образованным и состоящим из одного гражданина) или b) объединением граждан (членов хозяйства), имеющих в общей собственности имущество и совместно осуществляющих производственную и иную хозяйственную деятельность, основанную на их личном участии. Членами хозяйства могут быть дееспособные граждане, связанные родством и (или) свойством: a) супруги, их родители, дети, братья, сестры, внуки, дедушки и бабушки каждого из супругов (но не более чем из 3 семей); b) иные граждане, не состоящие в родстве с главой хозяйства (но не более 5 человек). Дети, внуки, братья и сестры членов могут стать членами хозяйства по достижении 16 лет. Членом хозяйства не может быть юридическое лицо. Хозяйство (кроме одночленного) создается и действует на основании соглашения, его подписывают все члены, в него вносятся все изменения, касающиеся выбывших (в результате выхода или смерти) и вновь принятых членов, а также смены главы. Хозяйство считается созданным со дня его государственной регистрации (которая осуществляется в порядке, установленном для государственной регистрации граждан в качестве индивидуальных предпринимателей).
Хозяйство не является юридическим лицом, поэтому, даже будучи объединением граждан, представляет собой договорную неправосубъектную организацию, которую в гражданском обороте представляет гражданин-предприниматель - глава хозяйства. Главой признается один из членов хозяйства: он без доверенности действует от имени хозяйства, представляет его интересы и совершает сделки. Все это отличает современные хозяйства от тех, которые создавались и действовали как юридические лица по Закону о КФХ. И хотя последний утратил силу, созданные в соответствии с ним хозяйства вправе сохранить статус юридического лица на период до 1 января 2010 г., в отношении них нормы Закона о КФХ и других нормативных актов Российской Федерации, регулирующих деятельность хозяйств, распространяются постольку, поскольку иное не вытекает из федерального закона, иных нормативных актов Российской Федерации или существа правоотношения (ст. 23 Закона о КФХ). Итак, в данный - переходный - период допускается существование двух типов хозяйств - не обладающих статусом юридического лица и являющихся юридическими лицами (подробнее - пп. 1-3 ст. 1, п. 2 ст. 3, ст. 4, 5, 14, 16-18, пп. 2, 3 ст. 23 Закона о КФХ).
Имущество колхозного (единоличного крестьянского) двора, а затем и хозяйства граждан, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью в сельском хозяйстве, принадлежало членам на праве совместной собственности (ст. 126, 134 ГК 1964 г.). Имущество пореформенных хозяйств, созданных как юридические лица, несмотря на это обстоятельство, принадлежало не хозяйству, а его членам на праве долевой собственности, а в качестве исключения (при единогласном решении членов) - совместной (ст. 15 Закона о КФХ). В современном одночленном хозяйстве собственником имущества является глава (п. 2 ст. 23 ГК). Имущество хозяйства-организации (земельный участок, хозяйственные и иные постройки, мелиоративные и иные сооружения, продуктивный и рабочий скот, птица, сельскохозяйственная и иная техника и оборудование, транспорт, инвентарь, другое имущество, плоды, продукция и доходы, полученные в результате деятельности хозяйства)*(553) находится в совместной собственности членов (законный режим имущества хозяйства), при этом их доли признаются равными. Договор может изменить как равенство долей в совместной собственности, так и саму совместную собственность на долевую с обязательным определением доли каждого члена (договорный режим имущества хозяйства). Вместе с тем, учитывая ряд факторов: a) неправосубъектность хозяйства и известную близость между совместной и долевой собственностью (п. 5 ст. 244, п. 3 ст. 254 ГК); b) принцип свободы договора (п. 1 ст. 1, ст. 421 ГК, пп. 3, 6 ст. 4 Закона о КФХ); c) отсутствие соответствующих запретов со стороны п. 1 ст. 257 ГК и п. 3 ст. 6 Закона о КФХ, - между членами хозяйства можно предположить и такой договор, который распространяет договорный режим не на все, а на часть имущества (отдельные объекты) хозяйства, а значит, и сосуществование в рамках одного хозяйства совместной и долевой собственности членов. При таком - комбинированном - режиме налицо множественность субъектов (членов хозяйства) при единстве объекта (совокупного хозяйственного имущества) и права собственности с той особенностью, что в отношении одних объектов из состава имущества доли членов в праве определены, а в отношении других - нет (ср. с п. 1 ст. 42 СК). Итак, хозяйства-организации могут быть с совместной, долевой и комбинированной собственностью членов (ст. 257, п. 3 ст. 258 ГК, ст. 1, 3, 6 Закона о КФХ). Члены хозяйства сообща владеют и пользуются имуществом хозяйства. Порядок владения, пользования и распоряжения последним определяет соглашение. Имуществом хозяйства распоряжается глава в интересах хозяйства, всякая его сделка считается совершённой в интересах хозяйства, пока не доказано иное. При выходе из хозяйства член имеет право на денежную компенсацию, соразмерную его доле в праве общей собственности (но не на имущество в натуре). Имущество хозяйства подлежит разделу только при выходе всех членов и прекращении хозяйства. Каждый член имеет право на личный доход - часть доходов от деятельности хозяйства в денежной и (или) натуральной форме, плодов, продукции. Размер и форму выплаты личного дохода определяет соглашение (ст. 257, 258 ГК, пп. 2, 3 ст. 6, ст. 7-9, п. 2 ст. 15 Закона о КФХ).
Статья 560 ГК 1964 г. запрещала наследование в имуществе колхозного (единоличного крестьянского) двора, а затем - и хозяйства граждан, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью в сельском хозяйстве. Этот принцип обеспечивал устойчивость дворов (хозяйств) и знал лишь одно исключение: наследование имущества члена двора (хозяйства) было возможным, если после его смерти других членов двора (хозяйства) не оставалось, т.е. при прекращении двора (хозяйства). Он действовал до 1996 г. вплоть до признания его неконституционным*(554). Сегодня наследование имущества члена хозяйства (в том числе пореформенного, созданного как юридическое лицо с правом долевой или совместной собственности членов) регулирует ст. 1179 ГК, при этом Закон о КФХ (ст. 10, 21) лишь отсылает к ГК РФ, ограничиваясь единственным специальным правилом: если не осталось ни одного из членов хозяйства или их наследников, желающих продолжить хозяйство, последнее прекращается. В отличие от ст. 560 ГК 1964 г., устанавливавшей запрет, в п. 1 ст. 1179 ГК РФ закреплено дозволение: после смерти любого члена хозяйства наследство открывается и наследование осуществляется на общих основаниях (по завещанию или по закону). Правда, в п. 1 ст. 1179 ГК сказано о необходимости соблюдения правил только о совместной собственности (ст. 253-255 ГК) и о самом хозяйстве (ст. 257-259 ГК), именно о совместной собственности идет речь и в п. 2 ст. 1179 ГК. Отсюда может показаться, что ст. 1179 ГК не касается хозяйств с долевой собственностью членов. Однако в пользу иного - распространительного - ее толкования говорит следующее: a) законный режим имущества хозяйства - право совместной собственности (из чего можно предположить и большую его распространенность, на что, видимо, и ориентировался законодатель), при этом выход на правила о долевой собственности и на хозяйства с долевой собственностью членов обеспечивают п. 3 ст. 254 и п. 1 ст. 257 ГК (упоминаемые в п. 1 ст. 1179 ГК); b) в хозяйствах с комбинированным режимом имущества было бы нелогичным связывать правила п. 2 ст. 1179 ГК только с частью такого режима (правом совместной собственности), оставляя без внимания другую его часть (право долевой собственности); c) действие правил п. 2 ст. 1179 ГК, обеспечивающих устойчивость хозяйства путем сбережения его имущества (о чем подробнее пойдет речь далее), едва ли по замыслу законодателя должно зависеть от вида общей собственности членов - иное повлечет "внутрихозяйственную дискриминацию", меньшую устойчивость хозяйств с долевой собственностью членов, а то и вовсе поставит под вопрос целесообразность их существования. Итак, конструкция ст. 1179 ГК такова, что правила ее п. 2 посвящены хозяйствам, представляющим собой организацию граждан, а правило п. 3 - всем хозяйствам.
Наследование имущества члена хозяйства зависит от: a) организационного устройства хозяйства и режима его имущества; b) членства наследника в хозяйстве.
Если умерший был единственным членом хозяйства, наследуется все его имущество (включая хозяйственное). Наследник может продолжить хозяйство, которое при условии соблюдения формальностей новируется по субъектному составу. Несколько наследников, пожелавших продолжить хозяйство, должны заключить соглашение (ст. 4 Закона о КФХ), при этом со ссылкой на ст. 1164 ГК очевидно следующее. Если наследники получили хозяйственное имущество по завещанию, в котором указано на конкретное наследуемое каждым из них имущество, они являются субъектами раздельной собственности и, продолжая хозяйство, должны определить режим его имущества, выбрав между общей совместной, долевой или комбинированной собственностью. Если же наследники получили хозяйственное имущество по закону или по завещанию, в котором не указано конкретное наследуемое каждым из них имущество, они имеют на него право долевой собственности, а значит, аналогичным будет и режим имущества продолжаемого хозяйства: о режиме совместной собственности здесь можно говорить только после раздела хозяйственного имущества (ст. 1165 ГК), прекращения долевой собственности и последующего нового объединения имущества раздельными собственниками согласно общему правилу п. 1 ст. 257 ГК. В самом деле: a) возникшая в силу ст. 1164 ГК общая собственность наследников может быть только долевой, что не в силах изменить даже соглашение (ср. п. 5 ст. 244 ГК); b) возникшая в силу ст. 1164 ГК долевая собственность не противоречит п. 1 ст. 257 ГК, в котором говорится, что исключение из общего правила о совместной собственности может предусматривать закон (и не соответствует п. 3 ст. 6 Закона о КФХ, где говорится о возможности ее установления только соглашением членов хозяйства). При отсутствии у наследника (наследников) желания (возможности) продолжить хозяйство (в том числе если членству препятствует ст. 3 Закона о КФХ или если единственный наследник по завещанию - юридическое лицо, которое не может быть членом), хозяйство прекращается, а его имущество подлежит разделу (п. 3 ст. 1179 ГК).
Если умерший был одним из членов хозяйства, наследование его личного имущества регулируют общие правила, тогда как наследование имущества хозяйства (пп. 2, 3 ст. 257 ГК, пп. 1, 2 ст. 6 Закона о КФХ) требует соблюдения правил об общей собственности (п. 1 ст. 1179 ГК), а также п. 2 ст. 1179 ГК. Последний посвящен судьбе имущества любого умершего члена хозяйства (в том числе главы), его назначение - путем сбережения имущества обеспечить устойчивость хозяйства. Не случайно наследование имущества члена хозяйства зависит от двух обстоятельств - является ли наследник членом данного хозяйства, а если нет - вступает ли он в члены.
1) Если на момент открытия наследства наследник - член хозяйства (или вступает в члены), он наследует долю умершего в праве общей собственности (но не конкретное имущество, соответствующее этой доле и подлежащее определению, в частности, при разделе имущества хозяйства - п. 3 ст